Добавление статьи. Журнал правовых исследований
Третий номер 2015 | РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Автор статьи показывает ограниченность классического понимания ценности права. Постклассическая методология — это новое измерение права и его ценности. Ценность права конструируется властными дискурсивными практиками. Одновременно ценность права — это его социальное назначение. Оно состоит в обеспечении нормального функционирования общества.
Автор статьи показывает ограниченность классического понимания ценности права. Постклассическая методология — это новое измерение права и его ценности. Ценность права конструируется властными дискурсивными практиками. Одновременно ценность права — это его социальное назначение. Оно состоит в обеспечении нормального функционирования общества.

Аннотация
В статье рассматривается проблема обоснования правовых ценностей в переходные периоды развития культуры. В частности, анализируется ситуация кризиса правосознания начала XX в. Причины данного кризиса связываются с упадком культуры модерна, а также классической модели научной рациональности, в рамках которых формировались мировоззренческие предпосылки новоевропейской традиции права и соответствующей системы правовых ценностей. Дается обзор правовых концепций российских ученых первой половины XX в., подходивших к проблеме обоснования правовых ценностей с позиций неклассической рациональности: Л.И. Петражицкого, Н.Н. Алексеева, И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка. Указывается на то, что проблема ценностей в праве рассматривалась в их работах в рамках исследования акта, в котором субъект воспринимает ценности. Данный подход определял особенное внимание к субъекту и его самоопределению в сфере правовых ценностей.
В статье рассматривается проблема обоснования правовых ценностей в переходные периоды развития культуры. В частности, анализируется ситуация кризиса правосознания начала XX в. Причины данного кризиса связываются с упадком культуры модерна, а также классической модели научной рациональности, в рамках которых формировались мировоззренческие предпосылки новоевропейской традиции права и соответствующей системы правовых ценностей. Дается обзор правовых концепций российских ученых первой половины XX в., подходивших к проблеме обоснования правовых ценностей с позиций неклассической рациональности: Л.И. Петражицкого, Н.Н. Алексеева, И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка. Указывается на то, что проблема ценностей в праве рассматривалась в их работах в рамках исследования акта, в котором субъект воспринимает ценности. Данный подход определял особенное внимание к субъекту и его самоопределению в сфере правовых ценностей.

В рамках статьи анализируется актуальная проблема выявления нормативной структурированности системы общественных отношений. Автор статьи рассматривает социальную нормативность через призму взаимоотношения права и морали в общественном пространстве. Обосновывает различие между социальной и юридической нормативностью и конкретизирует типы социальных отношений, а также раскрывает смысл и принцип институциональной межличностной коммуникации.
В рамках статьи анализируется актуальная проблема выявления нормативной структурированности системы общественных отношений. Автор статьи рассматривает социальную нормативность через призму взаимоотношения права и морали в общественном пространстве. Обосновывает различие между социальной и юридической нормативностью и конкретизирует типы социальных отношений, а также раскрывает смысл и принцип институциональной межличностной коммуникации.

Аннотация
Статья посвящена проблеме смыслового поиска гносеологического статуса правовых ценностей в общем понятийно-категориальном аппарате юридической науки. Предлагается авторский взгляд на правовые ценности с точки зрения общей смысловой теории как базовый системообразующий элемент смысла права и объект юридического смыслообразования. Это создает предпосылки для выявления аксиологических компонентов в различных типах правопонимания, федеральном и региональном законодательстве, в системе наиболее важных видов юридической практики. Рассмотрение правовых ценностей в широком междисциплинарном контексте позволяет в рамках особого направления — правовой аксиологии — совместить позитивные достижения гуманитарных наук и специфику сложившихся в праве доктринальных взглядов на основные проблемы теории права.
Статья посвящена проблеме смыслового поиска гносеологического статуса правовых ценностей в общем понятийно-категориальном аппарате юридической науки. Предлагается авторский взгляд на правовые ценности с точки зрения общей смысловой теории как базовый системообразующий элемент смысла права и объект юридического смыслообразования. Это создает предпосылки для выявления аксиологических компонентов в различных типах правопонимания, федеральном и региональном законодательстве, в системе наиболее важных видов юридической практики. Рассмотрение правовых ценностей в широком междисциплинарном контексте позволяет в рамках особого направления — правовой аксиологии — совместить позитивные достижения гуманитарных наук и специфику сложившихся в праве доктринальных взглядов на основные проблемы теории права.

Аннотация
В статье предпринята попытка показать роль социальной доктрины на примере учения о законе в развитии государства и общества. Показаны критический (оценочный) и конструктивистский потенциалы формальной и материальной концепций закона, разработанных в русской юриспруденции.
В статье предпринята попытка показать роль социальной доктрины на примере учения о законе в развитии государства и общества. Показаны критический (оценочный) и конструктивистский потенциалы формальной и материальной концепций закона, разработанных в русской юриспруденции.

Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практической значимостью требования разумности в решении вопросов обеспечения органичного развития права и элементов правовой системы российского общества. Уровень развития правовой культуры общества определяется не только качественным состоянием ее отдельных элементов, но и их согласованностью, соответствием друг другу. Обеспечение разумности правового регулирования является одним из актуальных направлений правовой реформы, становится проблемой юридической науки в целом, требующей всестороннего научного исследования. Данные проблемы не получили самостоятельного исследования на монографическом уровне.
Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практической значимостью требования разумности в решении вопросов обеспечения органичного развития права и элементов правовой системы российского общества. Уровень развития правовой культуры общества определяется не только качественным состоянием ее отдельных элементов, но и их согласованностью, соответствием друг другу. Обеспечение разумности правового регулирования является одним из актуальных направлений правовой реформы, становится проблемой юридической науки в целом, требующей всестороннего научного исследования. Данные проблемы не получили самостоятельного исследования на монографическом уровне.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы правотворчества с точки зрения целевого воздействия нормативных правовых актов на регулируемые общественные отношения. Наряду с общими и специальными целями правового воздействия автор выделяет особые цели, связанные с решением институциональных задач правового регулирования. Среди подобных задач правового регулирования в статье обращается внимание на такие, как исключение коррупционности; устранение необоснованных затруднений ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности; содействие развитию местного самоуправления. Нормативные правовые акты, устанавливающие методику проведения нормоконтроля с целью выявления элементов коррупционности, и сам механизм устранения коррупционных факторов, по мнению автора, нуждаются в доработке. Предлагается усовершенствовать и унифицировать алгоритм деятельности различных уровней публичной власти по отношению к предпринимателям с целью обеспечения благоприятных условий для их функционирования. При регламентации порядка решения социальных, хозяйственных и иных вопросов муниципальных образований законодателем недостаточно стимулируется развитие реального местного самоуправления. В заключение автором сделан вывод о том, что многомерность правового регулирования в сочетании с системным подходом позволит законодателю принимать более эффективные и качественные нормативные правовые акты.
В статье рассматриваются проблемы правотворчества с точки зрения целевого воздействия нормативных правовых актов на регулируемые общественные отношения. Наряду с общими и специальными целями правового воздействия автор выделяет особые цели, связанные с решением институциональных задач правового регулирования. Среди подобных задач правового регулирования в статье обращается внимание на такие, как исключение коррупционности; устранение необоснованных затруднений ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности; содействие развитию местного самоуправления. Нормативные правовые акты, устанавливающие методику проведения нормоконтроля с целью выявления элементов коррупционности, и сам механизм устранения коррупционных факторов, по мнению автора, нуждаются в доработке. Предлагается усовершенствовать и унифицировать алгоритм деятельности различных уровней публичной власти по отношению к предпринимателям с целью обеспечения благоприятных условий для их функционирования. При регламентации порядка решения социальных, хозяйственных и иных вопросов муниципальных образований законодателем недостаточно стимулируется развитие реального местного самоуправления. В заключение автором сделан вывод о том, что многомерность правового регулирования в сочетании с системным подходом позволит законодателю принимать более эффективные и качественные нормативные правовые акты.

Аннотация
В статье исследуются проблемы современного светского государства, представлены его сущностные характеристики, принципы, основные направления конфессиональной политики, влияние светской государственности на формирование духовно-нравственной среды современного российского общества. Автор заключает, что только последовательное проведение в жизнь принципов плюрализма, демократии и законности, уважения достоинства и религиозных чувств человека способны эффективно противостоять силам, разрушающим духовные скрепы человеческого сообщества и человеческую личность.
В статье исследуются проблемы современного светского государства, представлены его сущностные характеристики, принципы, основные направления конфессиональной политики, влияние светской государственности на формирование духовно-нравственной среды современного российского общества. Автор заключает, что только последовательное проведение в жизнь принципов плюрализма, демократии и законности, уважения достоинства и религиозных чувств человека способны эффективно противостоять силам, разрушающим духовные скрепы человеческого сообщества и человеческую личность.

Аннотация
В настоящей работе автор вовсе не стремится идеализировать демократию, рассматривая ее исключительно сквозь призму присущих ей ценных качеств, достоинств и преимуществ. Напротив, он ставит перед собой цель вскрыть пороки и изъяны, имманентно и априори присущие демократическому способу формирования, организации и функционирования государственной власти и соответствующей идеологии. В заключительной части статьи намечаются некоторые возможные пути и формы преодоления выявленных недостатков.
В настоящей работе автор вовсе не стремится идеализировать демократию, рассматривая ее исключительно сквозь призму присущих ей ценных качеств, достоинств и преимуществ. Напротив, он ставит перед собой цель вскрыть пороки и изъяны, имманентно и априори присущие демократическому способу формирования, организации и функционирования государственной власти и соответствующей идеологии. В заключительной части статьи намечаются некоторые возможные пути и формы преодоления выявленных недостатков.

Аннотация
В статье рассматриваются правовая природа и предназначение конституционной телеологии, роль телеологической функции конституции в советской и современной российской правовой системе, понятие и виды конституционной легитимности, взаимосвязь конституционной легитимности и общественно-политических и идеологических основ конституционного строя, сущность и ограничения принципов политического многообразия, многопартийности и идеологического плюрализма.
В статье рассматриваются правовая природа и предназначение конституционной телеологии, роль телеологической функции конституции в советской и современной российской правовой системе, понятие и виды конституционной легитимности, взаимосвязь конституционной легитимности и общественно-политических и идеологических основ конституционного строя, сущность и ограничения принципов политического многообразия, многопартийности и идеологического плюрализма.

Аннотация
Почему в процессе преодоления последствий кризиса все чаще говорят о необходимости отказа от модели социального государства? Автор считает, что основанием для такого рода рассуждений являются реальные конституционные проблемы теории и практики социального государства. Однако их разрешение на основе предлагаемого в данной статье аксиологического понимания конституционализма позволяет сохранить институты, которые необходимы для реализации базовых ценностей западной цивилизации — свободы и справедливости. Только на этой основе можно выработать общественный консенсус по поводу способов преодоления современного мирового кризиса. Кроме того, такая впервые осуществленная и обоснованная в отечественной литературе аксиологическая интерпретация конституционализма должна, по мнению автора, определять правотворчество и правоприменение в Российской Федерации.
Почему в процессе преодоления последствий кризиса все чаще говорят о необходимости отказа от модели социального государства? Автор считает, что основанием для такого рода рассуждений являются реальные конституционные проблемы теории и практики социального государства. Однако их разрешение на основе предлагаемого в данной статье аксиологического понимания конституционализма позволяет сохранить институты, которые необходимы для реализации базовых ценностей западной цивилизации — свободы и справедливости. Только на этой основе можно выработать общественный консенсус по поводу способов преодоления современного мирового кризиса. Кроме того, такая впервые осуществленная и обоснованная в отечественной литературе аксиологическая интерпретация конституционализма должна, по мнению автора, определять правотворчество и правоприменение в Российской Федерации.

Аннотация
В статье анализируются полномочия конституционных судов четырех ведущих европейских держав: Германии, Франции, Италии и Испании по рассмотрению дел о соответствии конституции нормативных актов по запросам судов, равно как и соответствующие им особенности производства. Раскрывается природа данного вида конституционного судопроизводства. Доказывается, что принцип состязательности здесь применяется лишь частично, а в некоторых случаях и вовсе не применяется.
В статье анализируются полномочия конституционных судов четырех ведущих европейских держав: Германии, Франции, Италии и Испании по рассмотрению дел о соответствии конституции нормативных актов по запросам судов, равно как и соответствующие им особенности производства. Раскрывается природа данного вида конституционного судопроизводства. Доказывается, что принцип состязательности здесь применяется лишь частично, а в некоторых случаях и вовсе не применяется.

Аннотация
В статье анализируются два понятия с так называемыми очевидными значениями: «базовое образование» и «профильность». Автор вскрывает их логическую несостоятельность и идеологическую заряженность. Развернутой критике подвергнута идеология Болонской системы, которая продвигает деперсонализацию образования под видом борьбы за объективность и фрагментацию образования под видом его дифференциации. Будучи юристом, автор отдает предпочтение нормативистскому методу, который по необходимости смыкается с систематическим методом в части анализа положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и тех положений Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), которые претендуют на нормативность. Для анализа содержания понятий «базовое образование» и «профильность» автор применяет герменевтическую технику Фр. К. фон Савиньи. В результате внутри нарождающегося образовательного права России автор предлагает, во-первых, различать эксклюзивный и инклюзивный метод интерпретации специальных терминов и, во-вторых, настаивает на необходимости подчинять выбор между указанными методами принципам правового и социального государства, закрепленным в Конституции России 1993 г.
В статье анализируются два понятия с так называемыми очевидными значениями: «базовое образование» и «профильность». Автор вскрывает их логическую несостоятельность и идеологическую заряженность. Развернутой критике подвергнута идеология Болонской системы, которая продвигает деперсонализацию образования под видом борьбы за объективность и фрагментацию образования под видом его дифференциации. Будучи юристом, автор отдает предпочтение нормативистскому методу, который по необходимости смыкается с систематическим методом в части анализа положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и тех положений Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), которые претендуют на нормативность. Для анализа содержания понятий «базовое образование» и «профильность» автор применяет герменевтическую технику Фр. К. фон Савиньи. В результате внутри нарождающегося образовательного права России автор предлагает, во-первых, различать эксклюзивный и инклюзивный метод интерпретации специальных терминов и, во-вторых, настаивает на необходимости подчинять выбор между указанными методами принципам правового и социального государства, закрепленным в Конституции России 1993 г.

Аннотация
В свете категории «ценность» проанализированы основные положения современного учения об объекте преступления. Исследование показало, что теории общественных отношений и правовых благ основаны на единой мировоззренческой основе — позитивизме, с чем связаны их основные недостатки. Главный из них состоит в том, что ни одна, ни другая категория не отвечает требованиям правовой ценности. Спрогнозировано, что дальнейшее уточнение определений указанных объектов не приведет к появлению нового в теории уголовного права, к его модернизации. Внесены предложения методологического плана по развитию учения об объекте преступления.
В свете категории «ценность» проанализированы основные положения современного учения об объекте преступления. Исследование показало, что теории общественных отношений и правовых благ основаны на единой мировоззренческой основе — позитивизме, с чем связаны их основные недостатки. Главный из них состоит в том, что ни одна, ни другая категория не отвечает требованиям правовой ценности. Спрогнозировано, что дальнейшее уточнение определений указанных объектов не приведет к появлению нового в теории уголовного права, к его модернизации. Внесены предложения методологического плана по развитию учения об объекте преступления.

Аннотация
В статье на основе анализа изменений, вносимых в период действия уголовного закона в нормы об экологических преступлениях, делается вывод о том, что зачастую законодательные коррективы носят бессистемный характер и не учитывают особенностей данной категории преступлений, а также реальных потребностей правоприменительной практики в сфере уголовно-правовой охраны окружающей природной среды. Обращается внимание на необходимость соблюдения правил законодательной техники при конструировании уголовно-правовых предписаний с тем, чтобы вновь вводимые или изменяемые нормы позволили эффективно противодействовать экологической преступности.
В статье на основе анализа изменений, вносимых в период действия уголовного закона в нормы об экологических преступлениях, делается вывод о том, что зачастую законодательные коррективы носят бессистемный характер и не учитывают особенностей данной категории преступлений, а также реальных потребностей правоприменительной практики в сфере уголовно-правовой охраны окружающей природной среды. Обращается внимание на необходимость соблюдения правил законодательной техники при конструировании уголовно-правовых предписаний с тем, чтобы вновь вводимые или изменяемые нормы позволили эффективно противодействовать экологической преступности.

Аннотация
В статье рассматриваются возможные пути минимализации травматизма в спорте, в том числе путем введения уголовной ответственности за причинение вреда жизни или здоровью при занятиях спортом.
В статье рассматриваются возможные пути минимализации травматизма в спорте, в том числе путем введения уголовной ответственности за причинение вреда жизни или здоровью при занятиях спортом.

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы становления и развития института совокупности преступлений в советский период (1917—1991 гг.) с позиции учения о преступлении и учения о наказании. На основе действовавшего в указанный период времени уголовного законодательства делается вывод о том, что научные воззрения, выработанные уголовно-правовой доктриной дореволюционного периода, не были отвергнуты советской наукой и законодателем и оказали позитивное влияние на дальнейшее формирование и совершенствование данного института. Раскрываются понятия идеальной и реальной совокупности преступлений. Затронут вопрос о степени общественной опасности каждого вида совокупности преступлений, на который до сих пор в научной литературе нет определенного ответа, что делает его предметом дискуссий. На основе анализа судебной практики советского периода акцентируется внимание на некоторых проблемных аспектах назначения наказания по совокупности преступлений, сохраняющих актуальность и в настоящее время.
В статье рассмотрены вопросы становления и развития института совокупности преступлений в советский период (1917—1991 гг.) с позиции учения о преступлении и учения о наказании. На основе действовавшего в указанный период времени уголовного законодательства делается вывод о том, что научные воззрения, выработанные уголовно-правовой доктриной дореволюционного периода, не были отвергнуты советской наукой и законодателем и оказали позитивное влияние на дальнейшее формирование и совершенствование данного института. Раскрываются понятия идеальной и реальной совокупности преступлений. Затронут вопрос о степени общественной опасности каждого вида совокупности преступлений, на который до сих пор в научной литературе нет определенного ответа, что делает его предметом дискуссий. На основе анализа судебной практики советского периода акцентируется внимание на некоторых проблемных аспектах назначения наказания по совокупности преступлений, сохраняющих актуальность и в настоящее время.

Аннотация
В статье автор рассматривает проблемы обеспечения справедливости уголовного судопроизводства. На основе анализа термина справедливость в его филологическом и философской измерении делается вывод о достаточно широком его понимании исследователями. При этом становится необходимым установление отдельных критериев для превращения справедливости в реально действующий механизм уголовно-процессуального регулирования уголовного судопроизводства. Самым главным из них является установление реальных возможностей для граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, отстаивать свои права. Эта цель должна достигаться не только установлением юридических предписаний, но и организацией самой системы функционирования уполномоченных органов государственной власти.
В статье автор рассматривает проблемы обеспечения справедливости уголовного судопроизводства. На основе анализа термина справедливость в его филологическом и философской измерении делается вывод о достаточно широком его понимании исследователями. При этом становится необходимым установление отдельных критериев для превращения справедливости в реально действующий механизм уголовно-процессуального регулирования уголовного судопроизводства. Самым главным из них является установление реальных возможностей для граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, отстаивать свои права. Эта цель должна достигаться не только установлением юридических предписаний, но и организацией самой системы функционирования уполномоченных органов государственной власти.

Аннотация
В статье рассматривается задача, требующая разрешения на стадии возбуждения уголовного дела, и недостатки нормативного выражения этой задачи в УПК РФ; рассматриваются также отдельные аспекты полномочий на данной стадии органов дознания в соответствии ведомственными актами прокуратуры РФ, показана необходимость приведения этих актов в соответствие с УПК РФ.
В статье рассматривается задача, требующая разрешения на стадии возбуждения уголовного дела, и недостатки нормативного выражения этой задачи в УПК РФ; рассматриваются также отдельные аспекты полномочий на данной стадии органов дознания в соответствии ведомственными актами прокуратуры РФ, показана необходимость приведения этих актов в соответствие с УПК РФ.

Аннотация
Автор рассматривает понятие, значение и основные аспекты уголовно-процессуальной политики как составной части уголовной политики государства. Обосновывается значение уголовно-процессуальной политики и ее роль в формировании современного уголовно-процессуального права.
Автор рассматривает понятие, значение и основные аспекты уголовно-процессуальной политики как составной части уголовной политики государства. Обосновывается значение уголовно-процессуальной политики и ее роль в формировании современного уголовно-процессуального права.

Аннотация
В статье раскрывается значение метода сравнительного правоведения и международно-правовых стандартов в культурно-правовом обогащении отечественной системы исполнения уголовных наказаний, закреплении идеи приоритета прав человека и исторически апробированных форм обращения с осужденными. Предлагается осуществить классификацию и типологизацию европейских пенитенциарных систем, что позволит обнаружить соответствующее место российской пенитенциарной системы в данных группировках и сформировать адекватное представление о закономерностях отечественной пенитенциарной практики. Обосновывается важность создания адекватной правовой основы взаимодействия и сотрудничества национальных пенитенциарных ведомств. Делается ряд выводов об отдельных закономерностях развития отечественной модели обращения с осужденными в условиях исследования теоретических аспектов европейских пенитенциарных систем.
В статье раскрывается значение метода сравнительного правоведения и международно-правовых стандартов в культурно-правовом обогащении отечественной системы исполнения уголовных наказаний, закреплении идеи приоритета прав человека и исторически апробированных форм обращения с осужденными. Предлагается осуществить классификацию и типологизацию европейских пенитенциарных систем, что позволит обнаружить соответствующее место российской пенитенциарной системы в данных группировках и сформировать адекватное представление о закономерностях отечественной пенитенциарной практики. Обосновывается важность создания адекватной правовой основы взаимодействия и сотрудничества национальных пенитенциарных ведомств. Делается ряд выводов об отдельных закономерностях развития отечественной модели обращения с осужденными в условиях исследования теоретических аспектов европейских пенитенциарных систем.

Аннотация
В иерархии эколого-правовых норм обеспечение права на благоприятную окружающую среду выступает не просто одним из принципов правового регулирования в области охраны окружающей среды, но определяет конечную цель, социальное назначение отрасли экологического права. Наряду с иными глобальными правами человека рассматриваемое право выступает как показатель качества жизни человека. Анализ содержания права на благоприятную окружающую среду позволяет сделать вывод, что в позитивном праве оно имеет форму не субъективного права, а охраняемого законом интереса. Поэтому для его характеристики достаточно описать только само благо — объект права, каковым является благоприятная окружающая среда, его носителей, а также способы правовой защиты.
В иерархии эколого-правовых норм обеспечение права на благоприятную окружающую среду выступает не просто одним из принципов правового регулирования в области охраны окружающей среды, но определяет конечную цель, социальное назначение отрасли экологического права. Наряду с иными глобальными правами человека рассматриваемое право выступает как показатель качества жизни человека. Анализ содержания права на благоприятную окружающую среду позволяет сделать вывод, что в позитивном праве оно имеет форму не субъективного права, а охраняемого законом интереса. Поэтому для его характеристики достаточно описать только само благо — объект права, каковым является благоприятная окружающая среда, его носителей, а также способы правовой защиты.

Аннотация
Обеспечение баланса интересов работников и работодателей является не только задачей трудового законодательства, но и нравственной ценностью трудовых отношений. Сбалансированность интересов основных субъектов трудового права осуществляется посредством постоянного совершенствования трудового законодательства, а также при помощи применения различных форм социального партнерства, договорных методов регулирования труда и примирительных процедур при разрешении трудовых споров.
Обеспечение баланса интересов работников и работодателей является не только задачей трудового законодательства, но и нравственной ценностью трудовых отношений. Сбалансированность интересов основных субъектов трудового права осуществляется посредством постоянного совершенствования трудового законодательства, а также при помощи применения различных форм социального партнерства, договорных методов регулирования труда и примирительных процедур при разрешении трудовых споров.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования и практики борьбы с психологическим насилием на работе в странах Европы, в США и в России. Особое внимание авторы статьи уделили вопросам адаптации юридических механизмов, предусмотренных российским правом, к защите от психологического насилия на работе.
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования и практики борьбы с психологическим насилием на работе в странах Европы, в США и в России. Особое внимание авторы статьи уделили вопросам адаптации юридических механизмов, предусмотренных российским правом, к защите от психологического насилия на работе.

Аннотация
Статья посвящена обсуждению вопроса применимости понятия «правовая политика» к международному праву и международно-правовой системе. Большое внимание уделяется сопоставлению понятий «правовая политика», «политика международного права», «прогрессивное развитие международного права». Автор анализирует международно-правовую политику как объективное международно-правовое явление, раскрывает ее цели и субъектный состав. В статье обосновывается вывод о том, что концепция международно-правовой политики должна основываться не только на уточнении сущности международного права, но и на анализе современных проблем его развития, связанных с его фрагментацией.
Статья посвящена обсуждению вопроса применимости понятия «правовая политика» к международному праву и международно-правовой системе. Большое внимание уделяется сопоставлению понятий «правовая политика», «политика международного права», «прогрессивное развитие международного права». Автор анализирует международно-правовую политику как объективное международно-правовое явление, раскрывает ее цели и субъектный состав. В статье обосновывается вывод о том, что концепция международно-правовой политики должна основываться не только на уточнении сущности международного права, но и на анализе современных проблем его развития, связанных с его фрагментацией.

russianjls.ru
Первый номер 2016 | РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ




Аннотация
В XX в. выработаны общепризнанные, имеющие императивный характер международно-правовые принципы, призванные защитить государства и народы от внешних угроз. Действие этих принципов связано с задачей обеспечения прав человека, что гарантируется рядом международных конвенций. Провозглашенные в международно-правовых документах права человека исходят из универсального понимания гуманизма. Европейское понимание прав человека могло бы претендовать на лидерство, но события последних десятилетий свидетельствуют о том, что западноевропейский подход не стал образцом для остального мира. Народы неизбежно вкладывают в это понятие содержание, отражающее особенности национальных традиций, а также более общие цивилизационные особенности. Практика указывает, что тезис несоблюдения прав человека зачастую используется как повод для вмешательства в дела суверенных государств, способом же вмешательства становятся «цветные революции». Декларативная поддержка демократии становится нарушением базовых принципов международного права: невмешательства во внутренние дела суверенного государства, принципа суверенного равенства государств и т.д. Автономный статус России объективно порождает проблемы выстраивания ее отношений с другими государствами. Необходимо укрепление национальной правовой системы как гаранта национального суверенитета, обеспечение ее взаимодействия с международным правом и с иностранными правовыми системами. Представляется целесообразным выделить те сферы национального регулирования, которые способны усилить иммунитет государства к экспорту «цветной революции».
В XX в. выработаны общепризнанные, имеющие императивный характер международно-правовые принципы, призванные защитить государства и народы от внешних угроз. Действие этих принципов связано с задачей обеспечения прав человека, что гарантируется рядом международных конвенций. Провозглашенные в международно-правовых документах права человека исходят из универсального понимания гуманизма. Европейское понимание прав человека могло бы претендовать на лидерство, но события последних десятилетий свидетельствуют о том, что западноевропейский подход не стал образцом для остального мира. Народы неизбежно вкладывают в это понятие содержание, отражающее особенности национальных традиций, а также более общие цивилизационные особенности. Практика указывает, что тезис несоблюдения прав человека зачастую используется как повод для вмешательства в дела суверенных государств, способом же вмешательства становятся «цветные революции». Декларативная поддержка демократии становится нарушением базовых принципов международного права: невмешательства во внутренние дела суверенного государства, принципа суверенного равенства государств и т.д. Автономный статус России объективно порождает проблемы выстраивания ее отношений с другими государствами. Необходимо укрепление национальной правовой системы как гаранта национального суверенитета, обеспечение ее взаимодействия с международным правом и с иностранными правовыми системами. Представляется целесообразным выделить те сферы национального регулирования, которые способны усилить иммунитет государства к экспорту «цветной революции».

Аннотация
В статье найдена точка соприкосновения между революцией и правом. Определено, что эпицентр их корреляции сосредоточен в феномене целостности, который для права выступает фундаментальной ценностью, а для революции — ключевой антиценностью. На примерах глобального, регионального и локального масштабов продемонстрировано, что современные представления о целостности политико-правового образований пребывают в кризисе. В прогностических целях предложено рассматривать революцию как индикатор устойчивости политико-правового устройства и эффективное методологическое средство для измерения его целостности. В связи с затронутой тематикой рассмотрена теория целостности и ее состояние в отечественной науке. Выявлены погрешности принятых на вооружение концепций, главная из которых состоит в смешении и подмене категории «целостности» явлением «системности». Обоснована необходимость обращения к человеку в его философско-антропологическом измерении как источнику подлинных представлений о целостности права.
В статье найдена точка соприкосновения между революцией и правом. Определено, что эпицентр их корреляции сосредоточен в феномене целостности, который для права выступает фундаментальной ценностью, а для революции — ключевой антиценностью. На примерах глобального, регионального и локального масштабов продемонстрировано, что современные представления о целостности политико-правового образований пребывают в кризисе. В прогностических целях предложено рассматривать революцию как индикатор устойчивости политико-правового устройства и эффективное методологическое средство для измерения его целостности. В связи с затронутой тематикой рассмотрена теория целостности и ее состояние в отечественной науке. Выявлены погрешности принятых на вооружение концепций, главная из которых состоит в смешении и подмене категории «целостности» явлением «системности». Обоснована необходимость обращения к человеку в его философско-антропологическом измерении как источнику подлинных представлений о целостности права.

Аннотация
В статье рассматривается проблема технологии провокации в конфликтном взаимодействии. Определяется понятие провокации как побуждающее действие одной из сторон по отношению к другой. Прослеживается эволюция теории ненасильственного сопротивления. Автором приводятся условия, способствующие возникновению «цветных революций», а также препятствующие их появлению.
В статье рассматривается проблема технологии провокации в конфликтном взаимодействии. Определяется понятие провокации как побуждающее действие одной из сторон по отношению к другой. Прослеживается эволюция теории ненасильственного сопротивления. Автором приводятся условия, способствующие возникновению «цветных революций», а также препятствующие их появлению.

Аннотация
Автор анализирует революцию как политико-правовое явление. С позиций постклассической методологии понятие революции наполняется новым содержанием. Сегодня концепт революции — это социальное представление, конструируемое властными политико-правовыми дискурсами, негативно воспринимаемое населением.
Автор анализирует революцию как политико-правовое явление. С позиций постклассической методологии понятие революции наполняется новым содержанием. Сегодня концепт революции — это социальное представление, конструируемое властными политико-правовыми дискурсами, негативно воспринимаемое населением.

Аннотация
В статье анализируется право на восстание как один из элементов коллективных прав граждан, предусмотренных международными документами. Рассматриваются последствия «цветных революций», произошедших в последние два десятилетия. Сформулирован вывод о политическом контексте любого революционного движения.
В статье анализируется право на восстание как один из элементов коллективных прав граждан, предусмотренных международными документами. Рассматриваются последствия «цветных революций», произошедших в последние два десятилетия. Сформулирован вывод о политическом контексте любого революционного движения.

Аннотация
Тема «цветных революций» стала в последние годы чрезвычайно актуальной в общественно-политическом дискурсе России. Данная статья посвящена вопросам трансформации политических режимов в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии, Тунисе и Египте в 2000—2014 гг. Основной акцент сделан на анализе западных технологий «мягкой силы» и ненасильственной борьбы в «цветных революциях». Автор считает, что «революционеры» оказались неспособны сформировать стабильные демократические режимы, а внутри- и внешнеполитические последствия данных событий не оправдали ожидания народов этих стран.
Тема «цветных революций» стала в последние годы чрезвычайно актуальной в общественно-политическом дискурсе России. Данная статья посвящена вопросам трансформации политических режимов в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии, Тунисе и Египте в 2000—2014 гг. Основной акцент сделан на анализе западных технологий «мягкой силы» и ненасильственной борьбы в «цветных революциях». Автор считает, что «революционеры» оказались неспособны сформировать стабильные демократические режимы, а внутри- и внешнеполитические последствия данных событий не оправдали ожидания народов этих стран.

Аннотация
Статья посвящена концептуальному осмыслению феноменов баланса и дисбаланса в праве. Автор уделяет внимание методологическим аспектам использования данных категорий в современной юридической науке. В качестве исходного содержательного формата использования данных понятий выделен синергетический подход к праву. Особое значение автор придает анализу правового дисбаланса, его причинам, типам, формам, последствиям. В статье подчеркивается возросшее значение доктринального осмысления усложнения правовой реальности и поиска направлений ее сбалансированного развития.
Статья посвящена концептуальному осмыслению феноменов баланса и дисбаланса в праве. Автор уделяет внимание методологическим аспектам использования данных категорий в современной юридической науке. В качестве исходного содержательного формата использования данных понятий выделен синергетический подход к праву. Особое значение автор придает анализу правового дисбаланса, его причинам, типам, формам, последствиям. В статье подчеркивается возросшее значение доктринального осмысления усложнения правовой реальности и поиска направлений ее сбалансированного развития.

Аннотация
Автором с позиции синергетического подхода рассматривается понятие «правовая энтропия» в классическом и неклассическом вариантах. Освещается взаимосвязь правовой энтропии с неопределенностью, неупорядоченностью, дезорганизацией, неорганизованностью, обострением противоречий в правовой системе, неустойчивостью, мерой движения материи.
Автором с позиции синергетического подхода рассматривается понятие «правовая энтропия» в классическом и неклассическом вариантах. Освещается взаимосвязь правовой энтропии с неопределенностью, неупорядоченностью, дезорганизацией, неорганизованностью, обострением противоречий в правовой системе, неустойчивостью, мерой движения материи.

Аннотация
В статье рассказывается о новом подходе к исследованию актуальных аспектов координации в праве. Впервые отдельные, наиболее теоретически актуальные и практически ценные элементы юридической координации рассмотрены с позиций юридической деятельности, практики и технологии. Особое внимание обращено на организационные аспекты. Исследование обобщает основные научные позиции в сфере координационного процесса, учитывает последние теоретические достижения в данной области, действующее законодательство и перспективы его изменения. При этом работа основана на личном юридическом опыте автора в координационной сфере. В связи с этим предлагается практическое решение возникших правовых проблем.
В статье рассказывается о новом подходе к исследованию актуальных аспектов координации в праве. Впервые отдельные, наиболее теоретически актуальные и практически ценные элементы юридической координации рассмотрены с позиций юридической деятельности, практики и технологии. Особое внимание обращено на организационные аспекты. Исследование обобщает основные научные позиции в сфере координационного процесса, учитывает последние теоретические достижения в данной области, действующее законодательство и перспективы его изменения. При этом работа основана на личном юридическом опыте автора в координационной сфере. В связи с этим предлагается практическое решение возникших правовых проблем.

Аннотация
В статье проанализировано понятие «цветной революции» с позиций теории государства и права. Обоснована необходимость активного внешнего вмешательства для осуществления «цветной революции». Показано, что «цветная революция» есть результат информационной войны. Обоснована роль информационных технологий в осуществлении «цветной революции».
В статье проанализировано понятие «цветной революции» с позиций теории государства и права. Обоснована необходимость активного внешнего вмешательства для осуществления «цветной революции». Показано, что «цветная революция» есть результат информационной войны. Обоснована роль информационных технологий в осуществлении «цветной революции».

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы, связанные с зависимостью России от импорта компьютерной техники и программного обеспечения. Приведены статистические данные о соотношении отечественных и зарубежных производителей на рынке ИТ-технологий. Дан краткий обзор правового обеспечения курса России на импортозамещение в информационной сфере.
В статье рассмотрены проблемы, связанные с зависимостью России от импорта компьютерной техники и программного обеспечения. Приведены статистические данные о соотношении отечественных и зарубежных производителей на рынке ИТ-технологий. Дан краткий обзор правового обеспечения курса России на импортозамещение в информационной сфере.

Аннотация
Представленная вниманию читателю статья — не рецензия в классическом понимании такого жанра научного анализа. Скорее всего, это реакция заинтересованного читателя на недавно увидевшую свет монографию, посвященную проблемам философского осмысления управления, точнее — исследованию управленческих процессов в трехмерном пространстве философского осмысления основ управления, идеологического обоснования и научного обеспечения управленческих процессов. Рецензент, солидаризируясь с автором монографии, пытается своими аргументами не только лишний раз подтвердить огромную научную и практическую значимость управления в жизни человеческого общества, но и с наиболее общих научно-философских позиций исследовать социально-энергетическую мощь и базовые качественные характеристики механизма государственного управления, акцентировать внимание на перспективах развития и условиях его эффективности. С критически конструктивных позиций рассматриваются проблемы объективного и субъективного в управлении, устанавливаются соответствующие причинно-следственные связи, показана взаимозависимость и взаимообусловленность сущности, формы, содержания и особенностей действия законов диалектики в управленческой сфере. Предмет особого внимания — соотношение сознательного и стихийного, объективного и субъективного, целей и интересов, прогнозирования, целеполагания и результативности, социальности, законности и нравственности в управлении. Акцентируется также внимание на опасности различного рода сомнительных философских трактовок современного бытия, недопустимости пренебрежительно-безответственного отношения к историческим фактам, касающихся непростой, нередко трагической истории политических и государственно-управленческих отношений в отечественной и зарубежной практике. В заключение сделаны соответствующие выводы и обобщения, сформулированы важные, с точки зрения автора статьи, предложения по совершенствованию практики управленческой деятельности современного демократического правового государства и его аппаратных структур.
Представленная вниманию читателю статья — не рецензия в классическом понимании такого жанра научного анализа. Скорее всего, это реакция заинтересованного читателя на недавно увидевшую свет монографию, посвященную проблемам философского осмысления управления, точнее — исследованию управленческих процессов в трехмерном пространстве философского осмысления основ управления, идеологического обоснования и научного обеспечения управленческих процессов. Рецензент, солидаризируясь с автором монографии, пытается своими аргументами не только лишний раз подтвердить огромную научную и практическую значимость управления в жизни человеческого общества, но и с наиболее общих научно-философских позиций исследовать социально-энергетическую мощь и базовые качественные характеристики механизма государственного управления, акцентировать внимание на перспективах развития и условиях его эффективности. С критически конструктивных позиций рассматриваются проблемы объективного и субъективного в управлении, устанавливаются соответствующие причинно-следственные связи, показана взаимозависимость и взаимообусловленность сущности, формы, содержания и особенностей действия законов диалектики в управленческой сфере. Предмет особого внимания — соотношение сознательного и стихийного, объективного и субъективного, целей и интересов, прогнозирования, целеполагания и результативности, социальности, законности и нравственности в управлении. Акцентируется также внимание на опасности различного рода сомнительных философских трактовок современного бытия, недопустимости пренебрежительно-безответственного отношения к историческим фактам, касающихся непростой, нередко трагической истории политических и государственно-управленческих отношений в отечественной и зарубежной практике. В заключение сделаны соответствующие выводы и обобщения, сформулированы важные, с точки зрения автора статьи, предложения по совершенствованию практики управленческой деятельности современного демократического правового государства и его аппаратных структур.

Аннотация
Статья посвящена анализу теории федерализма, источникам и причинам развития этой теории.
Статья посвящена анализу теории федерализма, источникам и причинам развития этой теории.

Аннотация
В статье показывается, что государство как организация публично-властных институтов эпохи модерна и его теоретическая интерпретация принципиально отличаются от организации домодернистского государства и его теоретической интерпретации. Такое отличие проявилось, прежде всего, в объяснении роли, участия и значении индивида в процессе создания государства и, как следствие, — в изменении подхода к функциональному назначению государства. Государство эпохи модерна — договорное государство, объясняемое посредством заключения договора индивидов о его создании в целях защиты их прав, существующих независимо от признания со стороны государства и до момента его создания. Договорная теория возникновения государства — идеологическая основа государства эпохи модерна. Договорная интерпретация процесса создания государства, пришедшая на смену примитивных теорий и конкурирующая с ними, во-первых, «расколдовывает», то есть рационализирует государство, во-вторых, объясняет государство через права индивида, посредством права, делая государство правовым. В правовом государстве эпохи модерна изменяется статус индивида: происходит переход от прирожденных обязанностей подчинения главе рода, семьи и государства к прирожденным (естественным) правам. Государство эпохи модерна характеризуется изменением функционального назначения, которое рассматривается через категорию собственности. Цель и функциональное назначение правового государства — защита собственности, то есть прав индивидов на жизнь, свободу и имущество. Позиционирование собственности в качестве высшей социокультурной ценности обуславливает социокультурную потребность индивидов в ее институциональной защите посредством институтов публичной власти.
В статье показывается, что государство как организация публично-властных институтов эпохи модерна и его теоретическая интерпретация принципиально отличаются от организации домодернистского государства и его теоретической интерпретации. Такое отличие проявилось, прежде всего, в объяснении роли, участия и значении индивида в процессе создания государства и, как следствие, — в изменении подхода к функциональному назначению государства. Государство эпохи модерна — договорное государство, объясняемое посредством заключения договора индивидов о его создании в целях защиты их прав, существующих независимо от признания со стороны государства и до момента его создания. Договорная теория возникновения государства — идеологическая основа государства эпохи модерна. Договорная интерпретация процесса создания государства, пришедшая на смену примитивных теорий и конкурирующая с ними, во-первых, «расколдовывает», то есть рационализирует государство, во-вторых, объясняет государство через права индивида, посредством права, делая государство правовым. В правовом государстве эпохи модерна изменяется статус индивида: происходит переход от прирожденных обязанностей подчинения главе рода, семьи и государства к прирожденным (естественным) правам. Государство эпохи модерна характеризуется изменением функционального назначения, которое рассматривается через категорию собственности. Цель и функциональное назначение правового государства — защита собственности, то есть прав индивидов на жизнь, свободу и имущество. Позиционирование собственности в качестве высшей социокультурной ценности обуславливает социокультурную потребность индивидов в ее институциональной защите посредством институтов публичной власти.

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения санкций в межгосударственных отношениях, показана сущность односторонних санкций как элемента технологии «цветных революций».
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения санкций в межгосударственных отношениях, показана сущность односторонних санкций как элемента технологии «цветных революций».

Аннотация
«Цветные революции» на постсоветском пространстве и «арабские весны» на Ближнем Востоке актуализировали вопрос о международно-правовой составляющей данных явлений. Данный ракурс тесно связан с проблемой возможного осуществления международной ответственности теми государствами, которые причастны к организации политических переворотов в других государствах. В представленной статье рассматриваются правовые сложности, связанные с имплементацией данного вида ответственности.
«Цветные революции» на постсоветском пространстве и «арабские весны» на Ближнем Востоке актуализировали вопрос о международно-правовой составляющей данных явлений. Данный ракурс тесно связан с проблемой возможного осуществления международной ответственности теми государствами, которые причастны к организации политических переворотов в других государствах. В представленной статье рассматриваются правовые сложности, связанные с имплементацией данного вида ответственности.

Аннотация
В данной работе автор пытается проанализировать основные, извлеченные из деятельности Организации Объединенных Наций подходы к утверждению принципа господства права в государствах за последние 20 лет. Анализ показывает, что соблюдение законности и утверждение принципа господства права в государствах за 20-летний срок имеет фундаментальное значение для обеспечения устойчивого мира после урегулирования конфликта для эффективной защиты прав человека.
В данной работе автор пытается проанализировать основные, извлеченные из деятельности Организации Объединенных Наций подходы к утверждению принципа господства права в государствах за последние 20 лет. Анализ показывает, что соблюдение законности и утверждение принципа господства права в государствах за 20-летний срок имеет фундаментальное значение для обеспечения устойчивого мира после урегулирования конфликта для эффективной защиты прав человека.

Аннотация
В статье предпринята попытка определить сущность и содержание понятия «протест» в конституционном праве. Не соглашаясь с существованием «права на протест» в условиях современной конституционно-правовой системы России, автор рассматривает возможность выражения протеста против решений или (без)действий органов публичной власти как механизм реализации права на участие в управлении делами государства России в его существенном проявлении. Автор исследует различия между процессуальным и существенным участием в управлении делами государства, отмечая, что Конституция РФ избегает прямого употребления таких терминов, как «протест», «критика» или «возражение» по отношению к обеим формам такого участия.
В статье предпринята попытка определить сущность и содержание понятия «протест» в конституционном праве. Не соглашаясь с существованием «права на протест» в условиях современной конституционно-правовой системы России, автор рассматривает возможность выражения протеста против решений или (без)действий органов публичной власти как механизм реализации права на участие в управлении делами государства России в его существенном проявлении. Автор исследует различия между процессуальным и существенным участием в управлении делами государства, отмечая, что Конституция РФ избегает прямого употребления таких терминов, как «протест», «критика» или «возражение» по отношению к обеим формам такого участия.

Аннотация
Статья посвящена анализу идеологии популизма, которая консолидировала часть украинского общество в уличных протестах осени 2013 — зимы 2014 г. и привела к смене власти в стране. В статье рассматривается дискуссия по проблеме популизма, развернувшаяся в зарубежной науке в последнее десятилетие. Кроме того, предпринята попытка проанализировать популистские тенденции в рамках всего восточноевропейского региона и исследовать их причины.
Статья посвящена анализу идеологии популизма, которая консолидировала часть украинского общество в уличных протестах осени 2013 — зимы 2014 г. и привела к смене власти в стране. В статье рассматривается дискуссия по проблеме популизма, развернувшаяся в зарубежной науке в последнее десятилетие. Кроме того, предпринята попытка проанализировать популистские тенденции в рамках всего восточноевропейского региона и исследовать их причины.

Аннотация
C целью изучения феномена «цветной революции» в современной политической практике в статье проанализированы механизмы ненасильственного сопротивления в качестве частного случая реализации политической манипуляции на примере студенческих сообществ.
C целью изучения феномена «цветной революции» в современной политической практике в статье проанализированы механизмы ненасильственного сопротивления в качестве частного случая реализации политической манипуляции на примере студенческих сообществ.

Аннотация
В статье на основе анализа официальной статистики дается срез современного состояния федеральной контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Автором сделан вывод о создании государством необходимых предпосылок для обеспечения в этой сфере справедливой и честной конкуренции. Однако размах коррупционных проявлений, недостатки в работе правоохранительных органов создают условия для массовых злоупотреблений со стороны недобросовестных должностных лиц организаций-заказчиков и их соучастников — аффилированных предпринимателей. Автором предлагаются конкретные меры по устранения выявленных недостатков.
В статье на основе анализа официальной статистики дается срез современного состояния федеральной контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Автором сделан вывод о создании государством необходимых предпосылок для обеспечения в этой сфере справедливой и честной конкуренции. Однако размах коррупционных проявлений, недостатки в работе правоохранительных органов создают условия для массовых злоупотреблений со стороны недобросовестных должностных лиц организаций-заказчиков и их соучастников — аффилированных предпринимателей. Автором предлагаются конкретные меры по устранения выявленных недостатков.

Аннотация
В статье показано, что для вещных правоотношений характерна не только статика, но и динамика. Обосновано, что к динамике любого вида гражданского правоотношения относятся стадии его развития (возникновение, изменение и прекращение), а к статике — базовые структурные элементы гражданского правоотношения (субъекты, объект, субъективные гражданские права и обязанности). Взаимосвязь и взаимодействие статики и динамики вещного правоотношения проявляются через его состояние. Статические состояния вещного правоотношения, образующиеся после следующего этапа его развития, не являются тождественными. Они отличаются друг от друга, поскольку в результате динамики связи структурных элементов вещного правоотношения претерпевают изменения.
В статье показано, что для вещных правоотношений характерна не только статика, но и динамика. Обосновано, что к динамике любого вида гражданского правоотношения относятся стадии его развития (возникновение, изменение и прекращение), а к статике — базовые структурные элементы гражданского правоотношения (субъекты, объект, субъективные гражданские права и обязанности). Взаимосвязь и взаимодействие статики и динамики вещного правоотношения проявляются через его состояние. Статические состояния вещного правоотношения, образующиеся после следующего этапа его развития, не являются тождественными. Они отличаются друг от друга, поскольку в результате динамики связи структурных элементов вещного правоотношения претерпевают изменения.

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с регламентацией гражданско-правовой ответственности должностных лиц за ущерб, причиненный государством другим участникам гражданских правоотношений. По итогам исторического анализа законодательного регулирования рассматриваемого вопроса вниманию читателя предложен механизм гражданско-правовой защиты государства, позволяющий при определенных условиях ставить вопрос о непосредственной ответственности должностных лиц за причиненный государством ущерб.
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с регламентацией гражданско-правовой ответственности должностных лиц за ущерб, причиненный государством другим участникам гражданских правоотношений. По итогам исторического анализа законодательного регулирования рассматриваемого вопроса вниманию читателя предложен механизм гражданско-правовой защиты государства, позволяющий при определенных условиях ставить вопрос о непосредственной ответственности должностных лиц за причиненный государством ущерб.

Аннотация
В статье исследуется развитие правового регулирования осуществления государственных закупок в период Великих реформ. Цель работы — проанализировать эффективность, прозрачность, конкурентность подрядов и поставок для казенных нужд, выявить их влияние на развитие экономических отношений. В статье рассматривается взаимосвязь коррупции и государственных закупок, связь коррупции с пробелами в правовом регулировании.
В статье исследуется развитие правового регулирования осуществления государственных закупок в период Великих реформ. Цель работы — проанализировать эффективность, прозрачность, конкурентность подрядов и поставок для казенных нужд, выявить их влияние на развитие экономических отношений. В статье рассматривается взаимосвязь коррупции и государственных закупок, связь коррупции с пробелами в правовом регулировании.

Аннотация
В статье автор рассматривает проблемы квалификации основных составов преступлений экстремистской направленности; затрагивает вопросы разграничения экстремистских преступлений между собой и отграничения их от смежных составов; предлагает комплекс правовых мер с целью внесения изменений в действующее антиэкстремистское законодательство Российской Федерации.
В статье автор рассматривает проблемы квалификации основных составов преступлений экстремистской направленности; затрагивает вопросы разграничения экстремистских преступлений между собой и отграничения их от смежных составов; предлагает комплекс правовых мер с целью внесения изменений в действующее антиэкстремистское законодательство Российской Федерации.

Аннотация
Статья посвящена особенностям совершения групповых преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы под влиянием «цветных революций», особенностям причинного комплекса пенитенциарных преступлений, выделенным на основании изучения криминалистической характеристики пенитенциарной преступности, совершаемой сотрудниками.
Статья посвящена особенностям совершения групповых преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы под влиянием «цветных революций», особенностям причинного комплекса пенитенциарных преступлений, выделенным на основании изучения криминалистической характеристики пенитенциарной преступности, совершаемой сотрудниками.

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме целесообразности полноценного возрождения административной преюдиции в уголовном праве. На основании анализа особенностей законодательных конструкций составов преступлений, предусматривающих в качестве обязательного признака привлечение лица к административной ответственности, а также положений ст. 14 УК РФ делается вывод о том, что введение института возможно только при условии изменения подхода к пониманию сути преступления и пересмотра места уголовного права в системе правового регулирования.
В статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме целесообразности полноценного возрождения административной преюдиции в уголовном праве. На основании анализа особенностей законодательных конструкций составов преступлений, предусматривающих в качестве обязательного признака привлечение лица к административной ответственности, а также положений ст. 14 УК РФ делается вывод о том, что введение института возможно только при условии изменения подхода к пониманию сути преступления и пересмотра места уголовного права в системе правового регулирования.

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с валидацией методических материалов по производству судебной экспертизы, сертификацией компетентности судебных экспертов и научно-методическим обеспечением судебной экспертизы, стандартизацией судебно-экспертной деятельности.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с валидацией методических материалов по производству судебной экспертизы, сертификацией компетентности судебных экспертов и научно-методическим обеспечением судебной экспертизы, стандартизацией судебно-экспертной деятельности.


russianjls.ru
Добавление статьи | РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ваше имя (полностью) *:
Ваш e-mail *:
Название статьи на русском языке*:
Аннотация на русском языке.Часть 1. Предмет исследования (от 100 до 200 символов)*:
Аннотация на русском языке.Часть 2. Метод или методология исследования (минимум 15 символов)*
Аннотация на русском языке.Часть 3. Научная новизна и выводы (минимум 40 символов)
Рубрика *:
Основной язык статьи:
Название статьи на английском языке:
Аннотация на английском языке:
Научное направление:
Основной шифр научной специальности *:
Дополнительный шифр научной специальности 1 (указывается по желанию):
Дополнительный шифр научной специальности 2 (указывается по желанию):
УДК*:
Научный руководитель:
Пояснительная записка для редактора:
Информация о грантах: приведите информацию в том виде, в каком вы хотите увидеть её в печати. Редакция не вносит правки в данный текст
Загрузите статью:
Внешняя рецензия к статье:
Сопроводительное письмо:
Соавторы:
Ключевые слова:*
Библиография:*
я согласен с условиями договора
russianjls.ru
Четвертый номер 2015 | РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
В статье анализируется проблема легистского позитивизма как одной из разновидностей юридического позитивизма. Показана история возникновения и развития данного типа правопонимания, специально исследован вопрос об исторических корнях юридического позитивизма в России. Дана характеристика основных черт легистского позитивизма. Исследуется его распространение в юридической науке, правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в России.
В статье анализируется проблема легистского позитивизма как одной из разновидностей юридического позитивизма. Показана история возникновения и развития данного типа правопонимания, специально исследован вопрос об исторических корнях юридического позитивизма в России. Дана характеристика основных черт легистского позитивизма. Исследуется его распространение в юридической науке, правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности в России.

Аннотация
В статье исследуется вопрос стабильности правовых явлений как правовой ценности. Рассматриваются основные признаки стабильности, в частности вводится понятие «бесколлизионности». Изучаются основные способы достижения стабильности правовой системы.
В статье исследуется вопрос стабильности правовых явлений как правовой ценности. Рассматриваются основные признаки стабильности, в частности вводится понятие «бесколлизионности». Изучаются основные способы достижения стабильности правовой системы.

Аннотация
В статье дается характеристика базовых ценностей славянофильского правопонимания. На основе анализа воззрений различных представителей славянофильского учения делается вывод о том, что первостепенное значение для славянофилов имели общинный характер русского народа, ответственная власть, стремящаяся к достижению общенародных целей, православная культура как совокупность нравственных императивов.
В статье дается характеристика базовых ценностей славянофильского правопонимания. На основе анализа воззрений различных представителей славянофильского учения делается вывод о том, что первостепенное значение для славянофилов имели общинный характер русского народа, ответственная власть, стремящаяся к достижению общенародных целей, православная культура как совокупность нравственных императивов.

Аннотация
Статья посвящена исследованию российского правового архетипа как комплексной категории юридической науки. На основе юридико-антропологической методологии в статье доказывается, что образы государства, закона (права) и власти, существующие в российском правовом архетипе, основаны на традиционных ценностях. Трансформация этих ценностей способна не только привести к искажению традиционных представлений о государственно-правовых явлениях и коллизии между официальным правом и индивидуальным и групповым правосознанием, но и порождает негативное отношение индивида к формальным способам выражения правовых норм (позитивным законам).
Статья посвящена исследованию российского правового архетипа как комплексной категории юридической науки. На основе юридико-антропологической методологии в статье доказывается, что образы государства, закона (права) и власти, существующие в российском правовом архетипе, основаны на традиционных ценностях. Трансформация этих ценностей способна не только привести к искажению традиционных представлений о государственно-правовых явлениях и коллизии между официальным правом и индивидуальным и групповым правосознанием, но и порождает негативное отношение индивида к формальным способам выражения правовых норм (позитивным законам).

Аннотация
В статье анализируется содержание конституционного принципа идеологического многообразия и проблемы его реализации в современной России. Отмечается неразрывная связь идеологической свободы с автономией личности, необходимость всесторонней охраны идеологической автономии человека для обеспечения развития российского общества. Автором предпринимается попытка формулирования проблемы соотношения идеологического многообразия как основы конституционного строя с появлением новых векторов идеологической идентификации в социальном и правовом пространстве.
В статье анализируется содержание конституционного принципа идеологического многообразия и проблемы его реализации в современной России. Отмечается неразрывная связь идеологической свободы с автономией личности, необходимость всесторонней охраны идеологической автономии человека для обеспечения развития российского общества. Автором предпринимается попытка формулирования проблемы соотношения идеологического многообразия как основы конституционного строя с появлением новых векторов идеологической идентификации в социальном и правовом пространстве.

Аннотация
В статье рассмотрен правовой идеализм как форма деформации правосознания, выявлена значимость правосознания для реализации права. Определены последствия для общества в случае существования правового идеализма на уровне государства.
В статье рассмотрен правовой идеализм как форма деформации правосознания, выявлена значимость правосознания для реализации права. Определены последствия для общества в случае существования правового идеализма на уровне государства.

Аннотация
В статье рассматривается конфликт между западными и отечественными цивилизационными ценностями, выступающими политико-правовыми основами действующей российской Конституции. Делается попытка подвести промежуточный итог конституционного развития России за годы, прошедшие с момента принятия Конституции РФ 1993 г. Дается критический анализ состояния политической и правовой системы страны. Определяются основные направления конституционного развития российского государства и общества на основе традиционных для России и ее граждан социокультурных ценностей.
В статье рассматривается конфликт между западными и отечественными цивилизационными ценностями, выступающими политико-правовыми основами действующей российской Конституции. Делается попытка подвести промежуточный итог конституционного развития России за годы, прошедшие с момента принятия Конституции РФ 1993 г. Дается критический анализ состояния политической и правовой системы страны. Определяются основные направления конституционного развития российского государства и общества на основе традиционных для России и ее граждан социокультурных ценностей.

Аннотация
Статья посвящена проблеме функционирования конституционной ответственности. Спецификой авторского подхода является исследование функций конституционной ответственности исходя из ее широкого понимания, включающего как позитивный, так и негативный аспекты реализации. Обосновывается, что именно наличие позитивного аспекта обусловливает существование у конституционной ответственности регулятивной функции. Анализируются карательная, превентивная, восстановительная функции конституционной ответственности. Особое внимание уделяется санкциям конституционной ответственности как одному из способов реализации ее карательной функции. Обращается внимание на необходимость разграничения конституционных санкций, предусматривающих меры ответственности, и мер защиты, которые мерами конституционной ответственности не являются. Делаются выводы о субъектах, объектах и способах реализации каждой из функций конституционной ответственности.
Статья посвящена проблеме функционирования конституционной ответственности. Спецификой авторского подхода является исследование функций конституционной ответственности исходя из ее широкого понимания, включающего как позитивный, так и негативный аспекты реализации. Обосновывается, что именно наличие позитивного аспекта обусловливает существование у конституционной ответственности регулятивной функции. Анализируются карательная, превентивная, восстановительная функции конституционной ответственности. Особое внимание уделяется санкциям конституционной ответственности как одному из способов реализации ее карательной функции. Обращается внимание на необходимость разграничения конституционных санкций, предусматривающих меры ответственности, и мер защиты, которые мерами конституционной ответственности не являются. Делаются выводы о субъектах, объектах и способах реализации каждой из функций конституционной ответственности.

Аннотация
Важным обстоятельством при защите прав и свобод человека и гражданина является использование международного права и возможностей международных механизмов ООН. Особую роль среди общепризнанных принципов международного права выполняют международные договоры, значение которых в современном мире огромно и его трудно переоценить. Международные договоры оказывают существенное влияние на национальное законодательство и судебную практику. Эффективность любого международного соглашения зависит от добросовестного соблюдения всеми участниками принятых на себя международных обязательств (соблюдения принципа pacta sunt servanda) и добросовестного выполнения национальными властями решений международных органов.
Важным обстоятельством при защите прав и свобод человека и гражданина является использование международного права и возможностей международных механизмов ООН. Особую роль среди общепризнанных принципов международного права выполняют международные договоры, значение которых в современном мире огромно и его трудно переоценить. Международные договоры оказывают существенное влияние на национальное законодательство и судебную практику. Эффективность любого международного соглашения зависит от добросовестного соблюдения всеми участниками принятых на себя международных обязательств (соблюдения принципа pacta sunt servanda) и добросовестного выполнения национальными властями решений международных органов.

Аннотация
Автор статьи исходит из того, что деятельность органов конституционного контроля европейских государств может и должна рассматриваться как одна из форм отправления правосудия. Вместе с тем конституционное судопроизводство по сравнению с классическим обладает целым рядом характерных особенностей. Одна из таких особенностей связана с требованиями, предъявляемыми к обращениям в конституционные суды и безвозмездностью их рассмотрения.
Автор статьи исходит из того, что деятельность органов конституционного контроля европейских государств может и должна рассматриваться как одна из форм отправления правосудия. Вместе с тем конституционное судопроизводство по сравнению с классическим обладает целым рядом характерных особенностей. Одна из таких особенностей связана с требованиями, предъявляемыми к обращениям в конституционные суды и безвозмездностью их рассмотрения.

Аннотация
В статье обращено внимание на негативные результаты, достигнутые наукой уголовного права при следовании в развитии его теории по дезаксиологическому пути. Рассмотрена и обоснована возможность и полезность аксиологического подхода при познании уголовного права.
В статье обращено внимание на негативные результаты, достигнутые наукой уголовного права при следовании в развитии его теории по дезаксиологическому пути. Рассмотрена и обоснована возможность и полезность аксиологического подхода при познании уголовного права.

Аннотация
Анализируется опасность криминальных проявлений теневой экономики, а также показывается их губительное воздействие не только на легальную экономику, но и через это — на политику, социальную сферу, культуру, право. Обосновывается вывод о том, что в связи с существенным ослаблением по указанной причине экономических, политических, социальных, культурных и правовых институтов, акцент в преодолении криминальных проявлений теневой экономики должен быть сделан исключительно на еще здоровые сегменты экономики, политики, социальной сферы, культуры, права.
Анализируется опасность криминальных проявлений теневой экономики, а также показывается их губительное воздействие не только на легальную экономику, но и через это — на политику, социальную сферу, культуру, право. Обосновывается вывод о том, что в связи с существенным ослаблением по указанной причине экономических, политических, социальных, культурных и правовых институтов, акцент в преодолении криминальных проявлений теневой экономики должен быть сделан исключительно на еще здоровые сегменты экономики, политики, социальной сферы, культуры, права.

Аннотация
Рассматриваются понятия, состояние, тенденции, основные факторы ювенальной преступности и ювенальной уголовной политики. В статье использованы результаты проведенных автором в 2010, 2013 гг. опросов экспертов из числа научных работников и преподавателей уголовного права и криминологии, материалы федеральной статистики преступлений несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, контент-анализа государственных докладов о положении детей в Российской Федерации. Вносятся и обосновываются предложения о принятии Концепции ювенальной уголовной политики и о создании Государственной комиссии по делам несовершеннолетних при Президенте РФ.
Рассматриваются понятия, состояние, тенденции, основные факторы ювенальной преступности и ювенальной уголовной политики. В статье использованы результаты проведенных автором в 2010, 2013 гг. опросов экспертов из числа научных работников и преподавателей уголовного права и криминологии, материалы федеральной статистики преступлений несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, контент-анализа государственных докладов о положении детей в Российской Федерации. Вносятся и обосновываются предложения о принятии Концепции ювенальной уголовной политики и о создании Государственной комиссии по делам несовершеннолетних при Президенте РФ.

Аннотация
В статье на основе проведенного анализа законодательных конструкций статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за загрязнение вод, положений отраслевого законодательства, а также материалов судебной практики делается вывод о том, что термин «загрязнение» в ст. 250 УК РФ использован для описания деяния, тогда как в ст. 246, 247, 257 УК РФ — общественно опасного последствия. Использование такого подхода при конструировании уголовно-правовых запретов, когда один и тот же термин используется при описании как деяния, так и последствий, создает немало сложностей для правоприменителей. Для устранения подобных разночтений в статьи УК РФ необходимо внести изменения, скорректировав их в соответствии с правилами законодательной техники.
В статье на основе проведенного анализа законодательных конструкций статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за загрязнение вод, положений отраслевого законодательства, а также материалов судебной практики делается вывод о том, что термин «загрязнение» в ст. 250 УК РФ использован для описания деяния, тогда как в ст. 246, 247, 257 УК РФ — общественно опасного последствия. Использование такого подхода при конструировании уголовно-правовых запретов, когда один и тот же термин используется при описании как деяния, так и последствий, создает немало сложностей для правоприменителей. Для устранения подобных разночтений в статьи УК РФ необходимо внести изменения, скорректировав их в соответствии с правилами законодательной техники.

Аннотация
В статье проводится критический анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». Авторы указывают на ограниченность возможностей судебного толкования ввиду серьезных конструктивных недостатков соответствующих уголовно-правовых норм и предлагают пути их совершенствования.
В статье проводится критический анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». Авторы указывают на ограниченность возможностей судебного толкования ввиду серьезных конструктивных недостатков соответствующих уголовно-правовых норм и предлагают пути их совершенствования.

Аннотация
В современном российском обществе выявление и пресечение коррупционных правонарушений стали одной из первоочередных задач в масштабах всей страны. В статье раскрываются некоторые способы формирования антикоррупционного правосознания и реализации их на практике в рамках программ, разработанных в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции в РФ.
В современном российском обществе выявление и пресечение коррупционных правонарушений стали одной из первоочередных задач в масштабах всей страны. В статье раскрываются некоторые способы формирования антикоррупционного правосознания и реализации их на практике в рамках программ, разработанных в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции в РФ.

Аннотация
В работе анализируется соответствие нового кассационного производства России фундаментальному принципу res judicata, следствиям из него вытекающим и в целом публично заявленным целям реформы, реализованной посредством принятия и введение в действие Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ.
В работе анализируется соответствие нового кассационного производства России фундаментальному принципу res judicata, следствиям из него вытекающим и в целом публично заявленным целям реформы, реализованной посредством принятия и введение в действие Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ.

Аннотация
В статье оцениваются перспективы введения в России института следственных судей. Наряду с оценкой имеющихся предложений по реформированию уголовно-процессуального законодательства в соответствующей части, автором предлагается рассмотреть саму целесообразность создания новой формы судебного контроля за досудебным производством. При этом предлагается учесть суть уголовно-процессуального права, его предназначение как системы установления «правил игры» при производстве по уголовному делу. Замечено, что исчерпывающим образом предусмотреть в законе все возможные практические ситуации невозможно, да и сам закон может стать формальным обоснованием должностных злоупотреблений. Поэтому во избежание появления безграничной репрессии государства необходимо распространять правовой механизм обеспечения обязательности норм морали и нравственности. А так как деятельность судебных и правоохранительных органов связана не только с социально-оправданной реакцией на преступление, но и с причинением ущерба (или «меньшего зла» (большее зло — последствия преступления)) интересам конкретной личности, привлекаемой к уголовной ответственности, требуется установление неконкретизированных ограничений для соответствующих должностных лиц. Поэтому автор и отвечает на вопрос о допустимости института следственных судей посредством решения проблемы возможности установления для судьи персональной ответственности за перспективы начатого при его участии уголовного преследования.
В статье оцениваются перспективы введения в России института следственных судей. Наряду с оценкой имеющихся предложений по реформированию уголовно-процессуального законодательства в соответствующей части, автором предлагается рассмотреть саму целесообразность создания новой формы судебного контроля за досудебным производством. При этом предлагается учесть суть уголовно-процессуального права, его предназначение как системы установления «правил игры» при производстве по уголовному делу. Замечено, что исчерпывающим образом предусмотреть в законе все возможные практические ситуации невозможно, да и сам закон может стать формальным обоснованием должностных злоупотреблений. Поэтому во избежание появления безграничной репрессии государства необходимо распространять правовой механизм обеспечения обязательности норм морали и нравственности. А так как деятельность судебных и правоохранительных органов связана не только с социально-оправданной реакцией на преступление, но и с причинением ущерба (или «меньшего зла» (большее зло — последствия преступления)) интересам конкретной личности, привлекаемой к уголовной ответственности, требуется установление неконкретизированных ограничений для соответствующих должностных лиц. Поэтому автор и отвечает на вопрос о допустимости института следственных судей посредством решения проблемы возможности установления для судьи персональной ответственности за перспективы начатого при его участии уголовного преследования.

Аннотация
Автором проводится системный анализ положений директив Европейского парламента и Совета Европейского союза, содержащих указание на процессуальный порядок участия жертв преступлений в уголовном судопроизводстве. На основе сравнения положений директив, норм российского уголовно-процессуального законодательства и практики их применения выдвигаются предложения о направлениях развития отечественной юридической доктрины доступа потерпевшего к правосудию.
Автором проводится системный анализ положений директив Европейского парламента и Совета Европейского союза, содержащих указание на процессуальный порядок участия жертв преступлений в уголовном судопроизводстве. На основе сравнения положений директив, норм российского уголовно-процессуального законодательства и практики их применения выдвигаются предложения о направлениях развития отечественной юридической доктрины доступа потерпевшего к правосудию.

Аннотация
Статья посвящена современному состоянию института реабилитации лиц, претерпевших ограничения конституционных прав вследствие незаконных или необоснованных мер процессуального принуждения правоохранительными органами. В статье указывается на существенные недоработки основных положений, регламентирующих институт реабилитации в гл. 18 УПК РФ.
Статья посвящена современному состоянию института реабилитации лиц, претерпевших ограничения конституционных прав вследствие незаконных или необоснованных мер процессуального принуждения правоохранительными органами. В статье указывается на существенные недоработки основных положений, регламентирующих институт реабилитации в гл. 18 УПК РФ.

Аннотация
В статье предложено новое двумерное представление разнообразия образов жизни людей, сосуществующих в рамках одного общества, неотъемлемой составной частью которого является зрелая организованная преступность. Условное название горизонтальной оси — «ум»; вертикальной оси — «единство ради добра — единство ради зла». На плоскости, образованной этими осями, выделено 8 областей с условными внеисторическими названиями образов жизни: «обычные люди», «общинники», «народники», «умеренные», «свободолюбцы», «коллективные паразиты», «коллективные хищники» и «отсев». Рассмотрено взаимодействие и противостояние представителей этих различающихся образов жизни.
В статье предложено новое двумерное представление разнообразия образов жизни людей, сосуществующих в рамках одного общества, неотъемлемой составной частью которого является зрелая организованная преступность. Условное название горизонтальной оси — «ум»; вертикальной оси — «единство ради добра — единство ради зла». На плоскости, образованной этими осями, выделено 8 областей с условными внеисторическими названиями образов жизни: «обычные люди», «общинники», «народники», «умеренные», «свободолюбцы», «коллективные паразиты», «коллективные хищники» и «отсев». Рассмотрено взаимодействие и противостояние представителей этих различающихся образов жизни.

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению имущественных отношений по формированию доходов бюджетов. Автор рассматривает границы отношений, их правовое регулирование, субъектный состав и содержание.
Статья посвящена рассмотрению имущественных отношений по формированию доходов бюджетов. Автор рассматривает границы отношений, их правовое регулирование, субъектный состав и содержание.

Аннотация
Статья посвящена налогово-процессуальным срокам, действующим на современном этапе развития российского налогового права. Автор предлагает общую характеристику указанных сроков, а также рассматривает их основные отличительные особенности.
Статья посвящена налогово-процессуальным срокам, действующим на современном этапе развития российского налогового права. Автор предлагает общую характеристику указанных сроков, а также рассматривает их основные отличительные особенности.

Аннотация
Статья посвящена изучению юридических фактов в налоговом праве. Автор на основе достижений теории права выделяет особенности юридических фактов в налоговом праве и дает их понятие.
Статья посвящена изучению юридических фактов в налоговом праве. Автор на основе достижений теории права выделяет особенности юридических фактов в налоговом праве и дает их понятие.

Аннотация
В статье поднимается вопрос о возможности рассмотрения обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество в качестве секундарного права. Отмечается сложность и многогранность правовой природы обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество. Проводится анализ признаков секундарного права, выработанных доктриной права, приводятся точки зрения исследователей и основные концепции секундарного права. Высказывается и отстаивается собственная авторская позиция, согласно которой обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество не может рассматриваться как секундарное право. Обосновывается тезис о возможности нарушения третьими лицами права на обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество.
В статье поднимается вопрос о возможности рассмотрения обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество в качестве секундарного права. Отмечается сложность и многогранность правовой природы обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество. Проводится анализ признаков секундарного права, выработанных доктриной права, приводятся точки зрения исследователей и основные концепции секундарного права. Высказывается и отстаивается собственная авторская позиция, согласно которой обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество не может рассматриваться как секундарное право. Обосновывается тезис о возможности нарушения третьими лицами права на обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество.

Аннотация
В статье раскрыто понятие контрактной системы в сфере закупок, а также выявлена ее сущность и необходимость в настоящее время. Актуальность темы связана с изменением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проведенная работа позволяет сделать вывод о существенном влиянии контрактной системы на деятельность государственных учреждений и юридических лиц.
В статье раскрыто понятие контрактной системы в сфере закупок, а также выявлена ее сущность и необходимость в настоящее время. Актуальность темы связана с изменением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проведенная работа позволяет сделать вывод о существенном влиянии контрактной системы на деятельность государственных учреждений и юридических лиц.

Аннотация
В статье обсуждаются вопросы доступности мировой юстиции с точки зрения оптимизации судебного производства по гражданским делам. Автор обосновывает необходимость упрощения производства по гражданским делам и кратко характеризует основные направления дальнейшего развития порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел мировыми судьями.
В статье обсуждаются вопросы доступности мировой юстиции с точки зрения оптимизации судебного производства по гражданским делам. Автор обосновывает необходимость упрощения производства по гражданским делам и кратко характеризует основные направления дальнейшего развития порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел мировыми судьями.

Аннотация
В статье отмечается, что определенная Конституцией свобода труда оказала непосредственное влияние на развитие многообразия форм применения труда. Наибольший объем льгот и гарантий предусмотрен для граждан, деятельность которых оформлена служебным контрактом и трудовым договором, минимальный — для лиц, работающих по договору гражданско-правового характера. Рассмотрены проблемы правового регулирования нетипичных трудовых отношений, труда заемных и дистанционных работников, психологического преследования на работе («моббинга»). Если нетипичные трудовые отношения фактически оформлены гражданско-правовым договором, возможность признания их трудовыми на основании ст. 11 ТК РФ является минимальной. Конституционная свобода труда повлияла на то, что трудовые отношения стали более гибкими, изменившись и количественно (по видам), и качественно (по признакам, субъектам, объекту и содержанию), но изменения должны проходить в определенных пределах, обусловленных социально направленными целями и задачами Конституции РФ и трудового законодательства.
В статье отмечается, что определенная Конституцией свобода труда оказала непосредственное влияние на развитие многообразия форм применения труда. Наибольший объем льгот и гарантий предусмотрен для граждан, деятельность которых оформлена служебным контрактом и трудовым договором, минимальный — для лиц, работающих по договору гражданско-правового характера. Рассмотрены проблемы правового регулирования нетипичных трудовых отношений, труда заемных и дистанционных работников, психологического преследования на работе («моббинга»). Если нетипичные трудовые отношения фактически оформлены гражданско-правовым договором, возможность признания их трудовыми на основании ст. 11 ТК РФ является минимальной. Конституционная свобода труда повлияла на то, что трудовые отношения стали более гибкими, изменившись и количественно (по видам), и качественно (по признакам, субъектам, объекту и содержанию), но изменения должны проходить в определенных пределах, обусловленных социально направленными целями и задачами Конституции РФ и трудового законодательства.

Аннотация
Статья посвящена некоторым вопросам пробелов правового регулирования и проблем правоприменения юридической ответственности лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ, за совершение коррупционных правонарушений, в виде увольнения за утрату доверия.
Статья посвящена некоторым вопросам пробелов правового регулирования и проблем правоприменения юридической ответственности лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ, за совершение коррупционных правонарушений, в виде увольнения за утрату доверия.

russianjls.ru
Третий номер 2017 | РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается проблема соотношения сильного государства и всеобщей (народной) воли. Авторы отвечают на два принципиальных вопроса: выражает ли и, если да, то в какой мере, сильное государство в лице своих властных институтов волю народа? и должно ли оно формировать или способствовать формированию этой воли?
В статье рассматривается проблема соотношения сильного государства и всеобщей (народной) воли. Авторы отвечают на два принципиальных вопроса: выражает ли и, если да, то в какой мере, сильное государство в лице своих властных институтов волю народа? и должно ли оно формировать или способствовать формированию этой воли?

Аннотация
Статья посвящена изложению представлений об экономико-правовых предпосылках «цветных революций». В ней предпринята попытка показать связь таких предпосылок с состоянием хозяйственного уклада и спецификой правового регулирования. Социальные потрясения в форме «цветных революций» обусловлены, как правило, крайним обострением социально-экономических противоречий — очевидным падением жизненного уровня граждан страны, обеднением и люмпенизацией значительных слоев населения, опасным усилением имущественного расслоения, поляризацией «верхов» и «низов» и т.д. При этом глубоким деструктивным деформациям в системе социально-экономических отношений обычно сопутствует углубление кризиса в правовой сфере, сфере правопонимания и правосознания граждан, когда на их поведение оказывают мощное влияние факты вопиющего разрыва между представлениями людей о социальной справедливости и реалиями жизни. В совокупности данный спектр детерминант в свою очередь связан с низким качеством базовых политико-правовых и экономических институтов.Затронут вопрос о формировании механизма противодействия «цветным революциям». Подчеркивается, что отказ от разрешения острых противоречий в системе социально-экономических и правовых отношений чреват консервацией предпосылок «цветных революций» и сохранением возможностей для их совершения в будущем. Другие предпосылки субъективного характера — активные действия против политического режима со стороны организованных групп, направляемых и финансируемых, как правило, из-за рубежа. В их арсенале так называемые ненасильственные методы протестной деятельности, которые на самом деле часто являются только прелюдией к вооруженному захвату власти. В борьбе с этими угрозами государство не должно медлить и проявлять благодушие, а оперативно и в полной мере использовать свои законные полномочия.
Статья посвящена изложению представлений об экономико-правовых предпосылках «цветных революций». В ней предпринята попытка показать связь таких предпосылок с состоянием хозяйственного уклада и спецификой правового регулирования. Социальные потрясения в форме «цветных революций» обусловлены, как правило, крайним обострением социально-экономических противоречий — очевидным падением жизненного уровня граждан страны, обеднением и люмпенизацией значительных слоев населения, опасным усилением имущественного расслоения, поляризацией «верхов» и «низов» и т.д. При этом глубоким деструктивным деформациям в системе социально-экономических отношений обычно сопутствует углубление кризиса в правовой сфере, сфере правопонимания и правосознания граждан, когда на их поведение оказывают мощное влияние факты вопиющего разрыва между представлениями людей о социальной справедливости и реалиями жизни. В совокупности данный спектр детерминант в свою очередь связан с низким качеством базовых политико-правовых и экономических институтов.Затронут вопрос о формировании механизма противодействия «цветным революциям». Подчеркивается, что отказ от разрешения острых противоречий в системе социально-экономических и правовых отношений чреват консервацией предпосылок «цветных революций» и сохранением возможностей для их совершения в будущем. Другие предпосылки субъективного характера — активные действия против политического режима со стороны организованных групп, направляемых и финансируемых, как правило, из-за рубежа. В их арсенале так называемые ненасильственные методы протестной деятельности, которые на самом деле часто являются только прелюдией к вооруженному захвату власти. В борьбе с этими угрозами государство не должно медлить и проявлять благодушие, а оперативно и в полной мере использовать свои законные полномочия.

Аннотация
В статье исследуются правовые основы, особенности и основные составляющие политики и государственного управления в условиях глобализации и кризисных негативов современной России, экономические, организационные и информационные основы интеграции государственной политики в процессы глобализации и практической реализации государственного курса антикризисной и контрсанкционной направленности. Анализируется общее, особенное и частное в процессе конкретного управляющего антисанкционного действия с учетом возможностей и перспектив выхода страны на путь стабильного социально-экономического и политического развития; представлены базовые составляющие механизма государственного антикризисного управления, наиболее действенные формы, методы и средства эффективной политико-управленческой деятельности в условиях кризиса и внешнего беспрецедентно недружественного по отношению к России санкционного давления.
В статье исследуются правовые основы, особенности и основные составляющие политики и государственного управления в условиях глобализации и кризисных негативов современной России, экономические, организационные и информационные основы интеграции государственной политики в процессы глобализации и практической реализации государственного курса антикризисной и контрсанкционной направленности. Анализируется общее, особенное и частное в процессе конкретного управляющего антисанкционного действия с учетом возможностей и перспектив выхода страны на путь стабильного социально-экономического и политического развития; представлены базовые составляющие механизма государственного антикризисного управления, наиболее действенные формы, методы и средства эффективной политико-управленческой деятельности в условиях кризиса и внешнего беспрецедентно недружественного по отношению к России санкционного давления.

Аннотация
Автор статьи достаточно подробно анализирует вклад средневековых мыслителей: Аврелия Августина, Аниция Боэция, Ансельма Кентерберийского, Пьера Абеляра, Петра Ломбардского, Фомы Аквинского, в философию зарождающегося в эпоху средневековья уголовного права, отмечая, что в настоящее время этому либо не отдается должного значения, либо оно существенно занижается. Многие исследователи забывают о том, что именно в средние века начали зарождаться европейские нации и формироваться современные государства, складываться языки, на которых мы говорим; к средневековью восходят многие из культурных ценностей, которые легли в основу нашей цивилизации. Автор считает, что углубленное познание творчества указанных средневековых мыслителей дает нам возможность сформировать подлинный и целостный образ философии уголовного права, той, что стояла у его истоков.Наследие отмеченных мыслителей не позволяет согласиться с расхожим мнением о средних веках как о безвременьи или как о провальном для уголовно-правовой мысли периоде. Модераторы средневековой мысли были не менее, чем просветители и реформаторы Нового времени, гуманистически настроены к целям и задачам уголовного судопроизводства.В заключении автор призывает современную науку уголовного права не отрицать полезности наследия средних веков для становления философско-правовой мысли, так как несомненным остается то, что теологическая мысль, как и естественно-научная или философская рождена человеческим сознанием и имеет объектом своего интереса человека, его духовный строй.
Автор статьи достаточно подробно анализирует вклад средневековых мыслителей: Аврелия Августина, Аниция Боэция, Ансельма Кентерберийского, Пьера Абеляра, Петра Ломбардского, Фомы Аквинского, в философию зарождающегося в эпоху средневековья уголовного права, отмечая, что в настоящее время этому либо не отдается должного значения, либо оно существенно занижается. Многие исследователи забывают о том, что именно в средние века начали зарождаться европейские нации и формироваться современные государства, складываться языки, на которых мы говорим; к средневековью восходят многие из культурных ценностей, которые легли в основу нашей цивилизации. Автор считает, что углубленное познание творчества указанных средневековых мыслителей дает нам возможность сформировать подлинный и целостный образ философии уголовного права, той, что стояла у его истоков.Наследие отмеченных мыслителей не позволяет согласиться с расхожим мнением о средних веках как о безвременьи или как о провальном для уголовно-правовой мысли периоде. Модераторы средневековой мысли были не менее, чем просветители и реформаторы Нового времени, гуманистически настроены к целям и задачам уголовного судопроизводства.В заключении автор призывает современную науку уголовного права не отрицать полезности наследия средних веков для становления философско-правовой мысли, так как несомненным остается то, что теологическая мысль, как и естественно-научная или философская рождена человеческим сознанием и имеет объектом своего интереса человека, его духовный строй.

Аннотация
В научной статье через анализ философских категорий исследуется системная организация бытия административного права. Для понимания системной организации бытия административного права в работе выделены основные элементы этой системы и проанализированы функциональные связи между ними. Установлено, что структура бытия административного права имеет два взаимозависимых центра. Высказывается суждение о том, что норма административного права как совокупная воля не может не учитывать, не ориентироваться на волю индивида. Констатируется наличие в системной организация бытия административного права «пластичного» элемента в форме административно-процедурных (процессуальных) норм. Делается вывод о критериообразующей сущности среды административного права для разграничения административного права с другими правовыми и социальными системами.Определена сущность пространственного бытия административного права. Установлено, что пространство правового бытия, в том числе административно-правового бытия, реализуется как жизнь права, имеющая в своей первооснове духовное начало, которое обладает некоей протяженностью во времени. Раскрыта внутренняя диалектика системы административно-правовых норм, выполняющих одну социальную функцию — регулирование общественной жизни административно-правовыми средствами, имеющими функциональную связь между собой.Установлено, что субъекты правоотношений, их поведение, субъективная оценка обстоятельств, объективные условия того или иного действия могут быть различны, но содержание нормы права во всех ситуациях формирует некие единые определяющие начала. Исследована роль личности в пространстве административно-правового бытия. Предложена дискуссионная научная позиция, содержащая суждение о том, что важнейшим свойством пространства административно-правового бытия является его четырехмерность.
В научной статье через анализ философских категорий исследуется системная организация бытия административного права. Для понимания системной организации бытия административного права в работе выделены основные элементы этой системы и проанализированы функциональные связи между ними. Установлено, что структура бытия административного права имеет два взаимозависимых центра. Высказывается суждение о том, что норма административного права как совокупная воля не может не учитывать, не ориентироваться на волю индивида. Констатируется наличие в системной организация бытия административного права «пластичного» элемента в форме административно-процедурных (процессуальных) норм. Делается вывод о критериообразующей сущности среды административного права для разграничения административного права с другими правовыми и социальными системами.Определена сущность пространственного бытия административного права. Установлено, что пространство правового бытия, в том числе административно-правового бытия, реализуется как жизнь права, имеющая в своей первооснове духовное начало, которое обладает некоей протяженностью во времени. Раскрыта внутренняя диалектика системы административно-правовых норм, выполняющих одну социальную функцию — регулирование общественной жизни административно-правовыми средствами, имеющими функциональную связь между собой.Установлено, что субъекты правоотношений, их поведение, субъективная оценка обстоятельств, объективные условия того или иного действия могут быть различны, но содержание нормы права во всех ситуациях формирует некие единые определяющие начала. Исследована роль личности в пространстве административно-правового бытия. Предложена дискуссионная научная позиция, содержащая суждение о том, что важнейшим свойством пространства административно-правового бытия является его четырехмерность.

Аннотация
Вопросы регулирования сферы общественных отношений, связанных одновременно со светским и каноническим правом, для исследователей представляют большой интерес, который, в частности, связан с конституционной презумпцией отделения церкви от государства и в то же время с тенденцией всё большего сближения церкви с государством в вопросах собственности, соотношения церковного и светского образования и ряду других. Обеспечение режима информации ограниченного доступа, субъектами оборота которой являются священнослужители, также является сферой общих интересов — государства и церкви. Использование сравнительно-правовых методов исследования, методов анализа и синтеза позволили соотнести положения норм канонического и светского права и выявить элементы их соотношения. Основной целью работы является комплексное исследование института тайны исповеди — понятийного аппарата, регулирования, судебной практики, форм и видов ответственности за нарушение режима.В работе исследуются исторические аспекты формирования института тайны исповеди, начиная с Духовного регламента и заканчивая современными церковными и светскими нормами. Указывается на особенность Духовного регламента, который исключал абсолютность тайны исповеди при условии, что информация касается безопасности высших лиц государства.Раскрывается правовая конструкция института тайны исповеди как таковой, как профессиональной религиозной тайны, как правового режима, как нормативного режима, как вида информации ограниченного доступа. Со ссылкой на Основы социальной концепции РПЦ указаны требования к священнослужителю, каким образом квалифицировать сказанное ему прихожанином.Представлены отдельные особенности практики регулирования режима тайны исповеди за рубежом, в частности, в Германии и США. Так, законодательство США предусматривает обстоятельства, при которых общение представителей духовенства с прихожанами должно оставаться конфиденциальным. В то же время существует требование, направленное на беспрекословное обеспечение донесения о случаях жестокого обращения с детьми. Положения норм, регулирующих институт тайны исповеди, подтверждаются судебной практикой. Предложен анализ трех процессов, подтверждающих выделение светского и религиозного права в самостоятельные отрасли, не зависимые и не подменяемые друг другом.
Вопросы регулирования сферы общественных отношений, связанных одновременно со светским и каноническим правом, для исследователей представляют большой интерес, который, в частности, связан с конституционной презумпцией отделения церкви от государства и в то же время с тенденцией всё большего сближения церкви с государством в вопросах собственности, соотношения церковного и светского образования и ряду других. Обеспечение режима информации ограниченного доступа, субъектами оборота которой являются священнослужители, также является сферой общих интересов — государства и церкви. Использование сравнительно-правовых методов исследования, методов анализа и синтеза позволили соотнести положения норм канонического и светского права и выявить элементы их соотношения. Основной целью работы является комплексное исследование института тайны исповеди — понятийного аппарата, регулирования, судебной практики, форм и видов ответственности за нарушение режима.В работе исследуются исторические аспекты формирования института тайны исповеди, начиная с Духовного регламента и заканчивая современными церковными и светскими нормами. Указывается на особенность Духовного регламента, который исключал абсолютность тайны исповеди при условии, что информация касается безопасности высших лиц государства.Раскрывается правовая конструкция института тайны исповеди как таковой, как профессиональной религиозной тайны, как правового режима, как нормативного режима, как вида информации ограниченного доступа. Со ссылкой на Основы социальной концепции РПЦ указаны требования к священнослужителю, каким образом квалифицировать сказанное ему прихожанином.Представлены отдельные особенности практики регулирования режима тайны исповеди за рубежом, в частности, в Германии и США. Так, законодательство США предусматривает обстоятельства, при которых общение представителей духовенства с прихожанами должно оставаться конфиденциальным. В то же время существует требование, направленное на беспрекословное обеспечение донесения о случаях жестокого обращения с детьми. Положения норм, регулирующих институт тайны исповеди, подтверждаются судебной практикой. Предложен анализ трех процессов, подтверждающих выделение светского и религиозного права в самостоятельные отрасли, не зависимые и не подменяемые друг другом.

Аннотация
В статье анализируются методологические особенности исследования идеи и концепции как объекта изучения хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения (ХМСП). Разграничиваются понятия «идея» и «концепция», выделяются признаки концепции, имеющие значение при проведении ХМСП-исследования. Выделяются такие признаки концепции, как системность, авторство, рефлексивность и социологичность. Делаются выводы о природе хроноразрыва в развитии идей и концепций, определяются методологические подходы к хроноразрыву. Применительно к хроноразрыву в бытовании концепций выделяются и анализируются два вида хроноразрыва. Первый — хроноразрыв в результате институционального воплощения концепции. В этом случае концепция зарождается и развивается, имея своей конечной целью создание определенного института. В этом случае концепция часто носит идеальный характер, поскольку в ней воплощается представление об образцовой модели соответствующего института. Хроноразрывом в этом случае будет создание такого института, воплощение концепции в жизнь, т.е. реализация концепции, которая после этого сразу же теряет свою актуальность, по крайней мере, в том виде, в каком она существовала до реализации. Окончанием хроноразрыва становится ликвидация института, прекращение его существования, которое влечет за собой воспроизводство концепции в новых исторических условиях. Второй — хроноразрыв в развитии концепции в результате прямого правового запрета. В этом случае концепция возникает и развивается до того момента, пока не произойдет либо запрещение самой концепции, либо института с которым эта концепция напрямую связана. Воспроизводство концепции и, следовательно, окончание хроноразрыва, обуславливается снятием такого запрета.
В статье анализируются методологические особенности исследования идеи и концепции как объекта изучения хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения (ХМСП). Разграничиваются понятия «идея» и «концепция», выделяются признаки концепции, имеющие значение при проведении ХМСП-исследования. Выделяются такие признаки концепции, как системность, авторство, рефлексивность и социологичность. Делаются выводы о природе хроноразрыва в развитии идей и концепций, определяются методологические подходы к хроноразрыву. Применительно к хроноразрыву в бытовании концепций выделяются и анализируются два вида хроноразрыва. Первый — хроноразрыв в результате институционального воплощения концепции. В этом случае концепция зарождается и развивается, имея своей конечной целью создание определенного института. В этом случае концепция часто носит идеальный характер, поскольку в ней воплощается представление об образцовой модели соответствующего института. Хроноразрывом в этом случае будет создание такого института, воплощение концепции в жизнь, т.е. реализация концепции, которая после этого сразу же теряет свою актуальность, по крайней мере, в том виде, в каком она существовала до реализации. Окончанием хроноразрыва становится ликвидация института, прекращение его существования, которое влечет за собой воспроизводство концепции в новых исторических условиях. Второй — хроноразрыв в развитии концепции в результате прямого правового запрета. В этом случае концепция возникает и развивается до того момента, пока не произойдет либо запрещение самой концепции, либо института с которым эта концепция напрямую связана. Воспроизводство концепции и, следовательно, окончание хроноразрыва, обуславливается снятием такого запрета.

Аннотация
В статье рассматривается роль международной уголовной юстиции по выполнению важных задач, поставленных мировым сообществом в XXI в., по стабилизации системы уголовного правосудия, которая должна стать основополагающим элементом структуры верховенства права; по признанию центральной роли системы уголовного правосудия в вопросах развития международной уголовной юстиции. В работе заостряется внимание на необходимости применения целостного подхода к реформированию системы уголовного правосудия для повышения эффективности систем международной уголовной юстиции в борьбе с преступностью.
В статье рассматривается роль международной уголовной юстиции по выполнению важных задач, поставленных мировым сообществом в XXI в., по стабилизации системы уголовного правосудия, которая должна стать основополагающим элементом структуры верховенства права; по признанию центральной роли системы уголовного правосудия в вопросах развития международной уголовной юстиции. В работе заостряется внимание на необходимости применения целостного подхода к реформированию системы уголовного правосудия для повышения эффективности систем международной уголовной юстиции в борьбе с преступностью.

Аннотация
В статье рассматриваются международно-правовые основы борьбы с экстремизмом и его преступными формами. Анализируя международные акты универсального и регионального характера, автор приходит к выводу об отсутствии на международном уровне единой универсальной дефиниции экстремизма и, как следствие, различный подход национальных законодателей в криминализации проявлений этого опаснейшего социального явления. Обосновывается необходимость принятия ООН специальной конвенции и консолидации усилий всего мирового сообщества в борьбе с этим злом.
В статье рассматриваются международно-правовые основы борьбы с экстремизмом и его преступными формами. Анализируя международные акты универсального и регионального характера, автор приходит к выводу об отсутствии на международном уровне единой универсальной дефиниции экстремизма и, как следствие, различный подход национальных законодателей в криминализации проявлений этого опаснейшего социального явления. Обосновывается необходимость принятия ООН специальной конвенции и консолидации усилий всего мирового сообщества в борьбе с этим злом.

Аннотация
В статье сопоставляется использование понятия «Евразия» в дипломатической деятельности и научных кругах России, Китая и США. Особое внимание уделяется инициативам интеграции в евразийском регионе. Этот термин имеет важное значение для сегодняшнего взаимопонимания участников сотрудничества в Евразии и развития евразийских интеграционных процессов.
В статье сопоставляется использование понятия «Евразия» в дипломатической деятельности и научных кругах России, Китая и США. Особое внимание уделяется инициативам интеграции в евразийском регионе. Этот термин имеет важное значение для сегодняшнего взаимопонимания участников сотрудничества в Евразии и развития евразийских интеграционных процессов.

Аннотация
Предметом настоящего исследования является правовое регулирование деятельности Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (далее — ЕОЦБР) и его влияние на рынки производных финансовых инструментов (далее — ПФИ) в ЕС.Цель исследования заключается в анализе устройства и практики применения европейского законодательства ЕОЦБР. В исследовании кратко рассматриваются причины возникновения финансового кризиса 2007-2009 гг. и его последствия для экономики ЕС. Одним из факторов, повлиявших на развитие кризиса, стало злоупотребление использованием ПФИ в развитых странах Запада. Еврокомиссией была предложена реформа регулирования финансовых рынков в ЕС, в частности, предусматривавшая создание надзорного органа в данной сфере. В результате этого в 2001 г. был образован ЕОЦБР. Приоритетными направлениями деятельности данного органа являются разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере ПФИ, осуществление надзора за рынками, проверка деятельности контрагентов и реализации пост-трейдинговых мероприятий, включающих клиринг центрального контрагента, предоставление информации торговому репозитарию и др. Помимо этого ЕОЦБР обеспечивает стабильность и прозрачность на финансовых рынках ЕС, беспрепятственное заключение сделок и защиту от кризисных ситуаций.В исследовании автор использовал сравнительный, исторический, аналитический методы научного исследования. В основу исследования легли акты вторичного права ЕС в сфере правового регулирования ПФИ, а также академические работы российских и зарубежных ученых.ЕОЦБР была проведена масштабная работа по реализации реформы рынка ПФИ в ЕС. Благодаря деятельности органа, были приняты многочисленные нормативно-правовые акты в сфере финансовых рынков, направленные на обеспечение их успешного функционирования.Исследование затрагивает реформу рынка ПФИ в ЕС и деятельность ЕОЦБР, что ранее не было детально изучено в российской науке.
Предметом настоящего исследования является правовое регулирование деятельности Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (далее — ЕОЦБР) и его влияние на рынки производных финансовых инструментов (далее — ПФИ) в ЕС.Цель исследования заключается в анализе устройства и практики применения европейского законодательства ЕОЦБР. В исследовании кратко рассматриваются причины возникновения финансового кризиса 2007-2009 гг. и его последствия для экономики ЕС. Одним из факторов, повлиявших на развитие кризиса, стало злоупотребление использованием ПФИ в развитых странах Запада. Еврокомиссией была предложена реформа регулирования финансовых рынков в ЕС, в частности, предусматривавшая создание надзорного органа в данной сфере. В результате этого в 2001 г. был образован ЕОЦБР. Приоритетными направлениями деятельности данного органа являются разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере ПФИ, осуществление надзора за рынками, проверка деятельности контрагентов и реализации пост-трейдинговых мероприятий, включающих клиринг центрального контрагента, предоставление информации торговому репозитарию и др. Помимо этого ЕОЦБР обеспечивает стабильность и прозрачность на финансовых рынках ЕС, беспрепятственное заключение сделок и защиту от кризисных ситуаций.В исследовании автор использовал сравнительный, исторический, аналитический методы научного исследования. В основу исследования легли акты вторичного права ЕС в сфере правового регулирования ПФИ, а также академические работы российских и зарубежных ученых.ЕОЦБР была проведена масштабная работа по реализации реформы рынка ПФИ в ЕС. Благодаря деятельности органа, были приняты многочисленные нормативно-правовые акты в сфере финансовых рынков, направленные на обеспечение их успешного функционирования.Исследование затрагивает реформу рынка ПФИ в ЕС и деятельность ЕОЦБР, что ранее не было детально изучено в российской науке.

Аннотация
Вопросы исполнения постановлений ЕСПЧ являются малоизученной темой для многих стран-участниц Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом обстоятельстве можно лишь сожалеть, учитывая важность, уникальность и общественную значимость данного явления.Автор ставит перед собой задачу показать серьезность проблемы неисполнения решений межгосударственных органов, неэффективность принимаемых государством мер и опасность существующей тенденции.
Вопросы исполнения постановлений ЕСПЧ являются малоизученной темой для многих стран-участниц Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом обстоятельстве можно лишь сожалеть, учитывая важность, уникальность и общественную значимость данного явления.Автор ставит перед собой задачу показать серьезность проблемы неисполнения решений межгосударственных органов, неэффективность принимаемых государством мер и опасность существующей тенденции.

Аннотация
Причинение вреда жизни и здоровью людей, а также создание угрозы для этих фундаментальных ценностей представляют серьезную опасность для всей совокупности общественных отношений, поскольку человек является их носителем и участником. Уголовно-правовая защита жизни и здоровья составляет цель многих норм, рассредоточенных по различным главам Уголовного кодекса РФ. Из них можно выделить нормы, в которых установлена ответственность за причинение либо создание угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей при получении ими медицинских услуг. Опасность таких деяний определяется не только ценностью защищаемых уголовным законом личных благ, но и чрезвычайной их распространенностью, поскольку за оказанием врачебной помощи на протяжении жизни вынужден обращаться практически каждый человек.В статье ставится на обсуждение вопрос о возможности выделения в рамках уголовного права совокупности норм об ответственности за причинение вреда жизни или здоровью человека при оказании ему медицинских, в том числе фармацевтических, услуг и обособления их в автономную подотрасль уголовного права.
Причинение вреда жизни и здоровью людей, а также создание угрозы для этих фундаментальных ценностей представляют серьезную опасность для всей совокупности общественных отношений, поскольку человек является их носителем и участником. Уголовно-правовая защита жизни и здоровья составляет цель многих норм, рассредоточенных по различным главам Уголовного кодекса РФ. Из них можно выделить нормы, в которых установлена ответственность за причинение либо создание угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей при получении ими медицинских услуг. Опасность таких деяний определяется не только ценностью защищаемых уголовным законом личных благ, но и чрезвычайной их распространенностью, поскольку за оказанием врачебной помощи на протяжении жизни вынужден обращаться практически каждый человек.В статье ставится на обсуждение вопрос о возможности выделения в рамках уголовного права совокупности норм об ответственности за причинение вреда жизни или здоровью человека при оказании ему медицинских, в том числе фармацевтических, услуг и обособления их в автономную подотрасль уголовного права.

Аннотация
В статье рассматривается ответственность и наказание за нарушение правил бухгалтерского учета Финляндии и России. Подписанное 87 странами соглашение «Multilateral Competent Authority Agreement» обеспечит последовательное внедрение в международную практику обмена налоговой информацией о прибылях и уплаченных налогах. Современный аудит разработал методики выявления фактов мошенничества с финансовой отчетностью и обеспечения экономической безопасности.
В статье рассматривается ответственность и наказание за нарушение правил бухгалтерского учета Финляндии и России. Подписанное 87 странами соглашение «Multilateral Competent Authority Agreement» обеспечит последовательное внедрение в международную практику обмена налоговой информацией о прибылях и уплаченных налогах. Современный аудит разработал методики выявления фактов мошенничества с финансовой отчетностью и обеспечения экономической безопасности.

Аннотация
Критически осмысливая традиционный подход, в соответствии с которым учеными выделяются только две формы реализации уголовной политики — правотворчество и правоприменение, автор доказывает, что существует обособленная область деятельности Конституционного и Верховного судов РФ — праворазъяснительная. Данный вид государственной деятельности не относится, собственно, к правоприменению, он заключается в управленческом воздействии на него. Для праворазъяснительной практики Конституционного Суда РФ характерно также управленческое воздействие на уголовное правотворчество. Выявлен ряд негативных тенденций в этой области, на основе чего делается вывод о том, что праворазъяснительная практика Конституционного и Верховного судов РФ как самостоятельная форма реализации российской уголовной политики сама нуждается в управляющем воздействии, а также намечаются пути преодоления выявленных негативных тенденций.
Критически осмысливая традиционный подход, в соответствии с которым учеными выделяются только две формы реализации уголовной политики — правотворчество и правоприменение, автор доказывает, что существует обособленная область деятельности Конституционного и Верховного судов РФ — праворазъяснительная. Данный вид государственной деятельности не относится, собственно, к правоприменению, он заключается в управленческом воздействии на него. Для праворазъяснительной практики Конституционного Суда РФ характерно также управленческое воздействие на уголовное правотворчество. Выявлен ряд негативных тенденций в этой области, на основе чего делается вывод о том, что праворазъяснительная практика Конституционного и Верховного судов РФ как самостоятельная форма реализации российской уголовной политики сама нуждается в управляющем воздействии, а также намечаются пути преодоления выявленных негативных тенденций.

Аннотация
Денежные средства представляют собой основу финансовой системы любого современного государства. Изначально они появляются как частные средства, однако развитие экономики и ряд других факторов в свое время обусловили отказ от частных денег и установление единой денежной системы в той или иной стране. Несмотря на это, развитие интернет-технологий и методов торговли в настоящее время привели к возрождению идеи частных денег на современном этапе.Появление криптовалют, их активная популяризация в мире, с одной стороны, и неопределенность в вопросе их правовой природы, с другой, могут существенным образом оказать влияние на национальную экономику ввиду необходимости постоянного поддержания платежного баланса. Опасность состоит в том, что если раньше можно было физически пресечь деятельность, например, подпольной типографии, которая печатала банкноты (в том числе фальшивые) и пр., то сделать то же самое с криптовалютой не представляется возможным из-за её децентрализации. Другими словами, записи о состоянии счета в криптовалюте хранятся на совершенно разных компьютерах по всему миру, которые напрямую не связаны друг с другом. Привлекательность криптовалют и других денежных суррогатов состоит именно в том, что порядок соответствующих расчетов в законодательстве большинства стран не урегулирован до сих пор, что фактически убирает барьеры для осуществления международных транзакций и создает условия для вывода денежных средств за рубеж (не нужно платить никаких комиссий банкам, уплачивать налоги и пр.).Нельзя утверждать, что сегодня хозяйствующие субъекты очень активно внедряют в свою деятельность новые технологии (блокчейн). Однако новый тренд денежного дуализма уже намечен и так или иначе, но постепенно, воплощается в жизнь.Статья посвящена исследованию рисков внедрения в экономику современных виртуальных денежных суррогатов в условиях отсутствия четкого регулирования и единообразного подхода в мировой практике.
Денежные средства представляют собой основу финансовой системы любого современного государства. Изначально они появляются как частные средства, однако развитие экономики и ряд других факторов в свое время обусловили отказ от частных денег и установление единой денежной системы в той или иной стране. Несмотря на это, развитие интернет-технологий и методов торговли в настоящее время привели к возрождению идеи частных денег на современном этапе.Появление криптовалют, их активная популяризация в мире, с одной стороны, и неопределенность в вопросе их правовой природы, с другой, могут существенным образом оказать влияние на национальную экономику ввиду необходимости постоянного поддержания платежного баланса. Опасность состоит в том, что если раньше можно было физически пресечь деятельность, например, подпольной типографии, которая печатала банкноты (в том числе фальшивые) и пр., то сделать то же самое с криптовалютой не представляется возможным из-за её децентрализации. Другими словами, записи о состоянии счета в криптовалюте хранятся на совершенно разных компьютерах по всему миру, которые напрямую не связаны друг с другом. Привлекательность криптовалют и других денежных суррогатов состоит именно в том, что порядок соответствующих расчетов в законодательстве большинства стран не урегулирован до сих пор, что фактически убирает барьеры для осуществления международных транзакций и создает условия для вывода денежных средств за рубеж (не нужно платить никаких комиссий банкам, уплачивать налоги и пр.).Нельзя утверждать, что сегодня хозяйствующие субъекты очень активно внедряют в свою деятельность новые технологии (блокчейн). Однако новый тренд денежного дуализма уже намечен и так или иначе, но постепенно, воплощается в жизнь.Статья посвящена исследованию рисков внедрения в экономику современных виртуальных денежных суррогатов в условиях отсутствия четкого регулирования и единообразного подхода в мировой практике.

Аннотация
Рассмотрены вопросы о месте норм об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в системе уголовно-правовых институтов, отличии судебного штрафа от иных мер уголовно-правового характера, основаниях освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного ст. 76.2 УК РФ, и назначения судебного штрафа. Констатируется, что основанием назначения судебного штрафа может быть только установленный судом факт преступления, относящегося к определенной категории, в связи с чем сложно объяснить возможность назначения данной меры лицу, подозреваемому в совершении преступления; цель восстановления социальной справедливости при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не достигается. Дан критический анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (в новой редакции) в части разъяснений, касающихся названного вида освобождения от уголовной ответственности. Сделан вывод, что появление рассмотренных норм в уголовном законодательстве России свидетельствует не только о поиске более гибких способов уголовно-правового воздействия и новых мер уголовно-правового характера, но и о бессилии государства и общества в решении проблемы предупреждения преступности. Правовая регламентация судебного штрафа в перспективе должна стать более детальной, сфера применения ст. 76.2 УК РФ — более узкой, а в указанном постановлении Пленума Верховного Суда РФ следует уделить больше внимания толкованию ст. 76.2, 104.4 и 104.5 УК РФ.
Рассмотрены вопросы о месте норм об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в системе уголовно-правовых институтов, отличии судебного штрафа от иных мер уголовно-правового характера, основаниях освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного ст. 76.2 УК РФ, и назначения судебного штрафа. Констатируется, что основанием назначения судебного штрафа может быть только установленный судом факт преступления, относящегося к определенной категории, в связи с чем сложно объяснить возможность назначения данной меры лицу, подозреваемому в совершении преступления; цель восстановления социальной справедливости при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не достигается. Дан критический анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (в новой редакции) в части разъяснений, касающихся названного вида освобождения от уголовной ответственности. Сделан вывод, что появление рассмотренных норм в уголовном законодательстве России свидетельствует не только о поиске более гибких способов уголовно-правового воздействия и новых мер уголовно-правового характера, но и о бессилии государства и общества в решении проблемы предупреждения преступности. Правовая регламентация судебного штрафа в перспективе должна стать более детальной, сфера применения ст. 76.2 УК РФ — более узкой, а в указанном постановлении Пленума Верховного Суда РФ следует уделить больше внимания толкованию ст. 76.2, 104.4 и 104.5 УК РФ.

Аннотация
Предмет исследования составляют правовые и организационные основы противодействия коррупционной преступности в Китайской Народной Республике, а также меры по ее противодействию. В процессе работы над публикацией автором использовалась совокупность таких общенаучных методов исследования как сравнение, анализ, синтез, а также формально-логический, сравнительно-правовой и другие частнонаучные методы включая: статистический и исторический методы.Автором предпринята попытка охарактеризовать комплекс проблем как теоретического, так и прикладного характера, сопряженных с функционированием и совершенствованием противодействия коррупционной преступности в Китае. Им проведен анализ нормативно-правовой базы, особенностей юридической техники, касающихся уголовноправовых запретов проявлений коррупции, и ряда организационных мер, направленных на предупреждение коррупционной преступности. В процессе исследования рассматривались положения действующих актов правотворчества в сфере борьбы с коррупцией: Конституция КНР, Уголовный кодекс КНР, законы и подзаконные акты, партийные и ведомственные документы.Автор приходит к выводу, что уголовные и дисциплинарные санкции ‒ наиболее часто применяемые меры в борьбе против коррупции во всем мире, и эта особенность наиболее ярко прослеживается в Китае, где подобные репрессивные механизмы представляют собой основные рычаги борьбы с рассматриваемым феноменом. Отмечается необходимость изучения правотворческого опыта КНР в сфере противодействия коррупции для его применения российским законодателем с учетом национальной специфики отечественной правовой культуры и правоприменительной практики.Научная новизна исследования определяется системным анализом комплекса противодействия коррупционной преступности в Китае.Практическая значимость работы заключается в том, что овладение положительными и отрицательными сторонами опыта противодействия коррупционной преступности в КНР может быть использовано при составлении информационно-аналитических материалов, решении практических вопросов, выстраивании системной организационно-управленческой работы по борьбе коррупцией.
Предмет исследования составляют правовые и организационные основы противодействия коррупционной преступности в Китайской Народной Республике, а также меры по ее противодействию. В процессе работы над публикацией автором использовалась совокупность таких общенаучных методов исследования как сравнение, анализ, синтез, а также формально-логический, сравнительно-правовой и другие частнонаучные методы включая: статистический и исторический методы.Автором предпринята попытка охарактеризовать комплекс проблем как теоретического, так и прикладного характера, сопряженных с функционированием и совершенствованием противодействия коррупционной преступности в Китае. Им проведен анализ нормативно-правовой базы, особенностей юридической техники, касающихся уголовноправовых запретов проявлений коррупции, и ряда организационных мер, направленных на предупреждение коррупционной преступности. В процессе исследования рассматривались положения действующих актов правотворчества в сфере борьбы с коррупцией: Конституция КНР, Уголовный кодекс КНР, законы и подзаконные акты, партийные и ведомственные документы.Автор приходит к выводу, что уголовные и дисциплинарные санкции ‒ наиболее часто применяемые меры в борьбе против коррупции во всем мире, и эта особенность наиболее ярко прослеживается в Китае, где подобные репрессивные механизмы представляют собой основные рычаги борьбы с рассматриваемым феноменом. Отмечается необходимость изучения правотворческого опыта КНР в сфере противодействия коррупции для его применения российским законодателем с учетом национальной специфики отечественной правовой культуры и правоприменительной практики.Научная новизна исследования определяется системным анализом комплекса противодействия коррупционной преступности в Китае.Практическая значимость работы заключается в том, что овладение положительными и отрицательными сторонами опыта противодействия коррупционной преступности в КНР может быть использовано при составлении информационно-аналитических материалов, решении практических вопросов, выстраивании системной организационно-управленческой работы по борьбе коррупцией.

Аннотация
Автором исследуется вопрос о перспективах непосредственного применения стандартов прав человека в регулировании уголовно-процессуальной деятельности. В этой связи ключевое внимание уделяется закрепленному в ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод праву на справедливое судебное разбирательство уголовных дел. Предполагается, что только справедливый и беспристрастный суд способен обеспечить поступательное развитие общества, его стабильность и безопасность граждан.На основе анализа основных возможных путей дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства, один из которых связан с повышением формальных требований к уголовно-процессуальной деятельности, а другой — с повышенным вниманием к естественно-правовым принципам применения норм права, предпочтение отдается второму подходу.На основе анализа памятников мировой юриспруденции, изучения истории становления международного права прав человека делается вывод о невозможности преодоления поступательного движения к торжеству признанного международным сообществом гуманитарного статуса личности.В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации, оценивая правильность толкования Европейским Судом по правам человека Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, должен ориентироваться на мировые стандарты. Кроме того, требуется повсеместное развитие уважения к необходимости соблюдения права на справедливое судебное разбирательство.
Автором исследуется вопрос о перспективах непосредственного применения стандартов прав человека в регулировании уголовно-процессуальной деятельности. В этой связи ключевое внимание уделяется закрепленному в ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод праву на справедливое судебное разбирательство уголовных дел. Предполагается, что только справедливый и беспристрастный суд способен обеспечить поступательное развитие общества, его стабильность и безопасность граждан.На основе анализа основных возможных путей дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства, один из которых связан с повышением формальных требований к уголовно-процессуальной деятельности, а другой — с повышенным вниманием к естественно-правовым принципам применения норм права, предпочтение отдается второму подходу.На основе анализа памятников мировой юриспруденции, изучения истории становления международного права прав человека делается вывод о невозможности преодоления поступательного движения к торжеству признанного международным сообществом гуманитарного статуса личности.В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации, оценивая правильность толкования Европейским Судом по правам человека Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, должен ориентироваться на мировые стандарты. Кроме того, требуется повсеместное развитие уважения к необходимости соблюдения права на справедливое судебное разбирательство.

Аннотация
Несмотря на то, что научные разработки проблем изложения текста закона ведутся достаточно длительное время, до настоящего времени ни в общей теории права, ни в теории уголовного права не сложилось единого мнения относительно того, что понимать под законодательной техникой и, соответственно, каковы ее компоненты.В статье рассматриваются основные подходы к пониманию законодательной техники и ее содержания. На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что формирование воли законодателя, направленной на признание общественно опасного посягательства на окружающую среду преступным, и его техническое закрепление, которое невозможно без использования соответствующего инструментария, которым располагает законодательная техника, два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса.Автор на основе использования методов комплексного и сравнительного исследования приходит к выводу о том, что для того, чтобы криминализировать общественно опасные деяния, ставящие под угрозу экологическую безопасность, необходимо не только выявить и криминологически обосновать потребность в наличии именно уголовной ответственности за такие действия, определить общественно опасные формы такого поведения, но и максимально точно сформулировать непосредственно текст уголовно-правового запрета, что невозможно без использования соответствующего инструментария, которым располагает законодательная техника.
Несмотря на то, что научные разработки проблем изложения текста закона ведутся достаточно длительное время, до настоящего времени ни в общей теории права, ни в теории уголовного права не сложилось единого мнения относительно того, что понимать под законодательной техникой и, соответственно, каковы ее компоненты.В статье рассматриваются основные подходы к пониманию законодательной техники и ее содержания. На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что формирование воли законодателя, направленной на признание общественно опасного посягательства на окружающую среду преступным, и его техническое закрепление, которое невозможно без использования соответствующего инструментария, которым располагает законодательная техника, два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса.Автор на основе использования методов комплексного и сравнительного исследования приходит к выводу о том, что для того, чтобы криминализировать общественно опасные деяния, ставящие под угрозу экологическую безопасность, необходимо не только выявить и криминологически обосновать потребность в наличии именно уголовной ответственности за такие действия, определить общественно опасные формы такого поведения, но и максимально точно сформулировать непосредственно текст уголовно-правового запрета, что невозможно без использования соответствующего инструментария, которым располагает законодательная техника.

Аннотация
В статье исследуются проблемы безопасного осуществления адвокатом профессиональной деятельности, проведен анализ эффективности мер государственной защиты адвокатов, закрепленных действующим законодательством. Автором сформулирован ряд предложений по совершенствованию законодательных норм в целях повышения безопасности адвокатской деятельности.
В статье исследуются проблемы безопасного осуществления адвокатом профессиональной деятельности, проведен анализ эффективности мер государственной защиты адвокатов, закрепленных действующим законодательством. Автором сформулирован ряд предложений по совершенствованию законодательных норм в целях повышения безопасности адвокатской деятельности.

Аннотация
В статье на теоретическом и практическом материале рассматриваются проблемы чиновничьей (кабинетной) субкультуры, круговой поруки и формирования криминогенных групп в системе высшей школы.
В статье на теоретическом и практическом материале рассматриваются проблемы чиновничьей (кабинетной) субкультуры, круговой поруки и формирования криминогенных групп в системе высшей школы.

Аннотация
В статье рассматриваются аспекты влияния программ Агентства США по международному сотрудничеству USAID в области верховенства права, начатые в СССР в начале 90-х годов. USAID профинансировало помощь по разработке проектов российской Конституции, части I Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ. Активное участие в изменении российского законодательства в России с 1992 г. принимала Американская ассоциация юристов США, которая также финансировалась Агентством USAID. В Конституцию РФ 1993 г. Включили положение о приоритете норм международного права над национальным законодательством, включенное также и в ст. 1 УК РФ и в ст. 1 УПК РФ.В статье рассматривается верховенство Конституции в США и европейских странах. Например, если возникает коллизия между конституционными положениями и международным договором, приоритет в применении отдается Конституции. Не все государства признают те или иные нормы и реализуют их, также как не везде идентична правовая практика. Попытки внедрения чуждых ценностей, идеологий, культур и традиций, тем более при помощи международного права, создают угрозу демократическим основам Конституции как правового акта, обладающего высшей юридической силой в правовой системе государства. Автор предлагает из текста Конституции РФ убрать положение, согласно которому международное право составляет неотъемлемую часть правовой системы Российской Федерации.Внесение поправок в Конституцию РФ укрепит независимость России в правой сфере, вернет к лучшим традициям функционирования государственных органов власти и судебных органов, которые должны соответствовать сегодняшнему развитию российского общества.
В статье рассматриваются аспекты влияния программ Агентства США по международному сотрудничеству USAID в области верховенства права, начатые в СССР в начале 90-х годов. USAID профинансировало помощь по разработке проектов российской Конституции, части I Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ. Активное участие в изменении российского законодательства в России с 1992 г. принимала Американская ассоциация юристов США, которая также финансировалась Агентством USAID. В Конституцию РФ 1993 г. Включили положение о приоритете норм международного права над национальным законодательством, включенное также и в ст. 1 УК РФ и в ст. 1 УПК РФ.В статье рассматривается верховенство Конституции в США и европейских странах. Например, если возникает коллизия между конституционными положениями и международным договором, приоритет в применении отдается Конституции. Не все государства признают те или иные нормы и реализуют их, также как не везде идентична правовая практика. Попытки внедрения чуждых ценностей, идеологий, культур и традиций, тем более при помощи международного права, создают угрозу демократическим основам Конституции как правового акта, обладающего высшей юридической силой в правовой системе государства. Автор предлагает из текста Конституции РФ убрать положение, согласно которому международное право составляет неотъемлемую часть правовой системы Российской Федерации.Внесение поправок в Конституцию РФ укрепит независимость России в правой сфере, вернет к лучшим традициям функционирования государственных органов власти и судебных органов, которые должны соответствовать сегодняшнему развитию российского общества.

Аннотация
В статье обосновывается необходимость оптимального соотношения общих принципов организации местного самоуправления и особенностей их реализации с учетом специфики политического и экономического развития отдельных территорий, социокультурной динамики местных сообществ, их исторических и иных местных традиций, а также его отражения в муниципальной политике государства. Такая политика объективно обусловлена сущностью данной формы публичной власти, однако не имеет в настоящее время достаточного правового регулирования и реализуется нередко стихийно, что во многом обусловлено отсутствием необходимого научно-аналитического и экспертного сопровождения, ориентированного на учет диалектики общего и особенного в муниципальной практике.
В статье обосновывается необходимость оптимального соотношения общих принципов организации местного самоуправления и особенностей их реализации с учетом специфики политического и экономического развития отдельных территорий, социокультурной динамики местных сообществ, их исторических и иных местных традиций, а также его отражения в муниципальной политике государства. Такая политика объективно обусловлена сущностью данной формы публичной власти, однако не имеет в настоящее время достаточного правового регулирования и реализуется нередко стихийно, что во многом обусловлено отсутствием необходимого научно-аналитического и экспертного сопровождения, ориентированного на учет диалектики общего и особенного в муниципальной практике.

Аннотация
Автором данной статьи рассматривается одно из условий наступления конституционно-правовой ответственности — вина. Данная тема актуальна, так как проблема конституционно-правовой ответственности до сих пор не разрешена, и литературы, освещающей данную проблему, очень мало. Для ее решения необходимо рассмотреть каждое ее условие отдельно, выделить его специфику в соответствии с особенностями возникших правоотношений. В ходе исследования судебной практики и мнений различных ученых автором были раскрыты виды вины в различных отраслях права, а также выражено мнение об обязательности наличия данного условия для наступления конституционно-правовой ответственности.
Автором данной статьи рассматривается одно из условий наступления конституционно-правовой ответственности — вина. Данная тема актуальна, так как проблема конституционно-правовой ответственности до сих пор не разрешена, и литературы, освещающей данную проблему, очень мало. Для ее решения необходимо рассмотреть каждое ее условие отдельно, выделить его специфику в соответствии с особенностями возникших правоотношений. В ходе исследования судебной практики и мнений различных ученых автором были раскрыты виды вины в различных отраслях права, а также выражено мнение об обязательности наличия данного условия для наступления конституционно-правовой ответственности.

Аннотация
Настоящая статья посвящена состоянию законности в кредитно-банковской отрасли российской экономики. Несмотря на внимание, уделяемое её оздоровлению, положение в ней остаётся неблагоприятным, количество совершаемых преступлений значительным. По данным Генеральной прокуратуры РФ, начиная с 2015 г. в правоохранительные органы ежегодно поступает свыше 70 тыс. сообщений о преступных посягательствах, связанных с банковской деятельностью. По итогам их рассмотрения только в истекшем 2016 г. возбуждено 36,7 тыс. уголовных дел.Широкое распространение получают факты хищения банковскими служащими денежных средств банков и их клиентов. Преступления указанной категории в 2015 — 2016 гг. выявлялись в большинстве регионов страны. Для их совершения зачастую создавались организованные преступные группы, в противоправные схемы которых вовлекались «фирмы-однодневки». С целью облегчения реализации криминальных замыслов неправомерно разглашалась информация, составляющая банковскую тайну, фальсифицировались финансовые документы учета и отчетности. Неправомерные действия банковских служащих нередко приводили к отзыву у кредитной организации лицензии и её последующему банкротству.Негативное влияние на состояние законности в рассматриваемой сфере оказывают противоправная банковская деятельность и незаконный вывод денежных средств за рубеж. Эффективность раскрытия связанных с этим преступлений остаётся невысокой. По сведениям прокуроров субъектов Российской Федерации, в 2016 г. по итогам предварительного следствия и дознания в суд направлено лишь 30,2 тыс. находившихся в производстве уголовных дел анализируемой категории (12,6%).
Настоящая статья посвящена состоянию законности в кредитно-банковской отрасли российской экономики. Несмотря на внимание, уделяемое её оздоровлению, положение в ней остаётся неблагоприятным, количество совершаемых преступлений значительным. По данным Генеральной прокуратуры РФ, начиная с 2015 г. в правоохранительные органы ежегодно поступает свыше 70 тыс. сообщений о преступных посягательствах, связанных с банковской деятельностью. По итогам их рассмотрения только в истекшем 2016 г. возбуждено 36,7 тыс. уголовных дел.Широкое распространение получают факты хищения банковскими служащими денежных средств банков и их клиентов. Преступления указанной категории в 2015 — 2016 гг. выявлялись в большинстве регионов страны. Для их совершения зачастую создавались организованные преступные группы, в противоправные схемы которых вовлекались «фирмы-однодневки». С целью облегчения реализации криминальных замыслов неправомерно разглашалась информация, составляющая банковскую тайну, фальсифицировались финансовые документы учета и отчетности. Неправомерные действия банковских служащих нередко приводили к отзыву у кредитной организации лицензии и её последующему банкротству.Негативное влияние на состояние законности в рассматриваемой сфере оказывают противоправная банковская деятельность и незаконный вывод денежных средств за рубеж. Эффективность раскрытия связанных с этим преступлений остаётся невысокой. По сведениям прокуроров субъектов Российской Федерации, в 2016 г. по итогам предварительного следствия и дознания в суд направлено лишь 30,2 тыс. находившихся в производстве уголовных дел анализируемой категории (12,6%).

Аннотация
В современном мире происходит активное финансовое взаимодействие организованной преступности и терроризма (экстремизма). В некоторых случаях транснациональные преступные организации, специализирующиеся на общеуголовных преступлениях, становятся спонсорами террористических и экстремистских организаций. Чаще, однако, транснациональные террористические и экстремистские организации в поисках доходов начинают активно участвовать в транснациональной преступной деятельности общеуголовного характера (наркотрафике, нелегальном переводе денег). В статье сформулированы основные закономерности взаимопереплетения преступных промыслов и террористической (экстремистской) деятельности, связанной, главным образом, с идеями радикального ислама (исламизма). Приведены конкретные примеры деятельности правоохранительных органов России по пресечению финансирования терроризма в 2010-е годы. Сделан вывод, что в ближайшие годы на территории России будет осуществляться сближение и взаимопереплетение таких институтов как исламистский терроризм, легальная и нелегальная миграция из Средней Азии, контрабандный наркотрафик и криминальные финансовые транзакции (хавала).
В современном мире происходит активное финансовое взаимодействие организованной преступности и терроризма (экстремизма). В некоторых случаях транснациональные преступные организации, специализирующиеся на общеуголовных преступлениях, становятся спонсорами террористических и экстремистских организаций. Чаще, однако, транснациональные террористические и экстремистские организации в поисках доходов начинают активно участвовать в транснациональной преступной деятельности общеуголовного характера (наркотрафике, нелегальном переводе денег). В статье сформулированы основные закономерности взаимопереплетения преступных промыслов и террористической (экстремистской) деятельности, связанной, главным образом, с идеями радикального ислама (исламизма). Приведены конкретные примеры деятельности правоохранительных органов России по пресечению финансирования терроризма в 2010-е годы. Сделан вывод, что в ближайшие годы на территории России будет осуществляться сближение и взаимопереплетение таких институтов как исламистский терроризм, легальная и нелегальная миграция из Средней Азии, контрабандный наркотрафик и криминальные финансовые транзакции (хавала).

Аннотация
В статье рассматривается один из возможных способов оптимизации деятельности правоохранительных органов на примере служебного взаимодействия органов предварительного расследования и прокуратуры в вопросах существующего документооборота и соблюдения требований учетно-регистрационной дисциплины. Предлагаемая оптимизированная модель документооборота, в том числе с использованием средств электронного документооборота, является современным векторным направлением развития и реформирования правоохранительных органов и предусматривает автоматизацию некоторых рабочих процессов как внутри соответствующих государственных органов, так и на уровне межведомственного взаимодействия.Необходимость внедрения новых технологий, быстрого и безопасного обмена служебной информацией на уровне взаимодействующих электронных баз, ведомственных компьютерных программ и автоматизированных рабочих мест являются определяющими критериями дальнейшего развития и совершенствования правоохранительных органов в рамках намеченной на ближайшее время электронной цифровой трансформации их деятельности. Предлагаемые в статье методы перехода на электронный формат создания служебных документов, своевременного обмена ими между различными правоохранительными органами помимо прочего являются средством повышения прозрачности статистической отчетности и укрепления учетно-регистрационной дисциплины.Несомненным положительным аспектом рассматриваемых новшеств является также содействие (помощь) молодым специалистам, имеющим небольшой опыт работы, которое может оказать программное обеспечение автоматизированного рабочего места при подготовке служебных и процессуальных документов.Также приведенные рекомендации способствуют снижению расходования бюджетных средств при функционировании органов предварительного следствия и прокуратуры при выполнении возложенных на них законодательством задач, отвечают требованиям безопасного и беспрепятственного обмена служебной информацией в условиях современного уровня информационной загруженности и потенциальной опасности осуществления кибер-атак на серверы и официальные электронные цифровые ресурсы государственных, в том числе правоохранительных, органов.
В статье рассматривается один из возможных способов оптимизации деятельности правоохранительных органов на примере служебного взаимодействия органов предварительного расследования и прокуратуры в вопросах существующего документооборота и соблюдения требований учетно-регистрационной дисциплины. Предлагаемая оптимизированная модель документооборота, в том числе с использованием средств электронного документооборота, является современным векторным направлением развития и реформирования правоохранительных органов и предусматривает автоматизацию некоторых рабочих процессов как внутри соответствующих государственных органов, так и на уровне межведомственного взаимодействия.Необходимость внедрения новых технологий, быстрого и безопасного обмена служебной информацией на уровне взаимодействующих электронных баз, ведомственных компьютерных программ и автоматизированных рабочих мест являются определяющими критериями дальнейшего развития и совершенствования правоохранительных органов в рамках намеченной на ближайшее время электронной цифровой трансформации их деятельности. Предлагаемые в статье методы перехода на электронный формат создания служебных документов, своевременного обмена ими между различными правоохранительными органами помимо прочего являются средством повышения прозрачности статистической отчетности и укрепления учетно-регистрационной дисциплины.Несомненным положительным аспектом рассматриваемых новшеств является также содействие (помощь) молодым специалистам, имеющим небольшой опыт работы, которое может оказать программное обеспечение автоматизированного рабочего места при подготовке служебных и процессуальных документов.Также приведенные рекомендации способствуют снижению расходования бюджетных средств при функционировании органов предварительного следствия и прокуратуры при выполнении возложенных на них законодательством задач, отвечают требованиям безопасного и беспрепятственного обмена служебной информацией в условиях современного уровня информационной загруженности и потенциальной опасности осуществления кибер-атак на серверы и официальные электронные цифровые ресурсы государственных, в том числе правоохранительных, органов.

Аннотация
В статье на примере цивилистических «казусов», иллюстрирующих специфику покупок в супермаркете, сопоставляются германская и российская модели договора купли-продажи. Анализируя соотношение оферты и акцепта, а также специфику invitatio ad offerendum и так называемый публичный договор, автор приходит к выводу, что вопреки её громоздкости немецкая модель договора купли-продажи лучше аналогичной российской модели защищает принципы правового государства и равенства сторон.
В статье на примере цивилистических «казусов», иллюстрирующих специфику покупок в супермаркете, сопоставляются германская и российская модели договора купли-продажи. Анализируя соотношение оферты и акцепта, а также специфику invitatio ad offerendum и так называемый публичный договор, автор приходит к выводу, что вопреки её громоздкости немецкая модель договора купли-продажи лучше аналогичной российской модели защищает принципы правового государства и равенства сторон.

Аннотация
Монография кандидата юридических наук Д.А. Печегина «Состязательная и розыскная модели судопроизводства в Международном уголовном суде» посвящена исследованию модели уголовного судопроизводства, а также ее реализации в структуре состязательного и следственного начал, как на международном, так и национальном уровнях. Читателю представлен комплексный анализ различных вопросов производства уголовных дел через призму анализа положений не только отечественного, зарубежного законодательства, но и уставных и других документов международных уголовных трибуналов, судов ad hoc, Европейского Суда по правам человека.
Монография кандидата юридических наук Д.А. Печегина «Состязательная и розыскная модели судопроизводства в Международном уголовном суде» посвящена исследованию модели уголовного судопроизводства, а также ее реализации в структуре состязательного и следственного начал, как на международном, так и национальном уровнях. Читателю представлен комплексный анализ различных вопросов производства уголовных дел через призму анализа положений не только отечественного, зарубежного законодательства, но и уставных и других документов международных уголовных трибуналов, судов ad hoc, Европейского Суда по правам человека.

russianjls.ru
Третий номер 2016 | РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация
Рассматривается старая, как сама европейская наука, проблема законов (закономерностей) в экономике, однако с акцентом, не характерным для экономики, в особенности, современной, уже постмодерновой, на их беззаконие и его успешное противостояние и противодействие «законию», что вполне логично ставит последнее под обоснованное и радикальное сомнение.
Рассматривается старая, как сама европейская наука, проблема законов (закономерностей) в экономике, однако с акцентом, не характерным для экономики, в особенности, современной, уже постмодерновой, на их беззаконие и его успешное противостояние и противодействие «законию», что вполне логично ставит последнее под обоснованное и радикальное сомнение.

Аннотация
С экономико-криминологических позиций раскрывается содержание понятий «криминализация экономики» и «криминализация экономических отношений», показывается связь этих явлений с экономическими процессами и законодательством.
С экономико-криминологических позиций раскрывается содержание понятий «криминализация экономики» и «криминализация экономических отношений», показывается связь этих явлений с экономическими процессами и законодательством.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы регулирования экономических отношений экономическими и юридическими законами. Экономические законы являются главными. Юридические законы должны им соответствовать. В противном случае в экономике возникают проблемы и даже экономические кризисы. В статье разработаны некоторые предложения по недопущению этих негативных явлений.
В статье рассматриваются вопросы регулирования экономических отношений экономическими и юридическими законами. Экономические законы являются главными. Юридические законы должны им соответствовать. В противном случае в экономике возникают проблемы и даже экономические кризисы. В статье разработаны некоторые предложения по недопущению этих негативных явлений.

Аннотация
Обосновывается мнение об ограниченных возможностях уголовного права в преодолении экономического кризиса, что обусловлено отраслевой спецификой его предмета, методов, задач и функций. Определяются возможности наращивания потенциала уголовного права в преодолении экономического кризиса. Анализируется одно из направлений взаимодействия экономики и правовой политики — правотворчество в сфере уголовной политики в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. На основе изучения современных подходов к финансово-экономическому обоснованию «антикриминальных» законопроектов делается вывод о существующей в настоящее время заведомой неполноте расчета бюджетных ассигнований на реализацию взаимосвязанных составных частей уголовной политики, предлагаются пути решения выявленной проблемы.
Обосновывается мнение об ограниченных возможностях уголовного права в преодолении экономического кризиса, что обусловлено отраслевой спецификой его предмета, методов, задач и функций. Определяются возможности наращивания потенциала уголовного права в преодолении экономического кризиса. Анализируется одно из направлений взаимодействия экономики и правовой политики — правотворчество в сфере уголовной политики в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. На основе изучения современных подходов к финансово-экономическому обоснованию «антикриминальных» законопроектов делается вывод о существующей в настоящее время заведомой неполноте расчета бюджетных ассигнований на реализацию взаимосвязанных составных частей уголовной политики, предлагаются пути решения выявленной проблемы.

Аннотация
Статья посвящена проблемным вопросам развития рыночной экономики в стране. Раскрывается сущность предпринимательской деятельности, ее виды, ставится вопрос о необходимости разработки и принятия предпринимательского кодекса. Через критический анализ курсов предпринимательского права и торгового права, читаемых в учебных заведениях страны, автор предлагает свое видение предпринимательского кодекса.
Статья посвящена проблемным вопросам развития рыночной экономики в стране. Раскрывается сущность предпринимательской деятельности, ее виды, ставится вопрос о необходимости разработки и принятия предпринимательского кодекса. Через критический анализ курсов предпринимательского права и торгового права, читаемых в учебных заведениях страны, автор предлагает свое видение предпринимательского кодекса.

Аннотация
Автор анализирует политико-правовую составляющую капитализма и приходит к выводу о том, что в ее основе лежат правовые, морально-нравственные ценности и политические концепции западного христианства. Идеи священной роли денег и отрицания государства-нации были заимствованы либеральными идеологами из протестантской картины мира, ключевую роль в которой сыграло англо-саксонское право. Автор противопоставляет этой идеологической матрице концепт идеократического государства русских философов-евразийцев и доктрину юристов-неолибералов начала ХХ в. с их идеей государства «общего блага».
Автор анализирует политико-правовую составляющую капитализма и приходит к выводу о том, что в ее основе лежат правовые, морально-нравственные ценности и политические концепции западного христианства. Идеи священной роли денег и отрицания государства-нации были заимствованы либеральными идеологами из протестантской картины мира, ключевую роль в которой сыграло англо-саксонское право. Автор противопоставляет этой идеологической матрице концепт идеократического государства русских философов-евразийцев и доктрину юристов-неолибералов начала ХХ в. с их идеей государства «общего блага».

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы раскрытия бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм по преступлениям в сфере экономики с применением положений гражданского и специального законодательства. Показана роль в надлежащем формировании их развернутой уголовно-правовой характеристики специального методического обеспечения, основанного на учете специфики субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений фигурантов преступлений с помощью матричных классификаторов.
В статье рассмотрены проблемы раскрытия бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм по преступлениям в сфере экономики с применением положений гражданского и специального законодательства. Показана роль в надлежащем формировании их развернутой уголовно-правовой характеристики специального методического обеспечения, основанного на учете специфики субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений фигурантов преступлений с помощью матричных классификаторов.

Аннотация
В статье определяется место Евразийской экономической комиссии в системе наднациональных органов Евразийского экономического союза, обозначается ее структура. Анализируется порядок принятия Евразийской экономической комиссией решений, выступающих в качестве источника права ЕАЭС. Особое внимание уделяется механизму общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия при принятии таких решений. Формулируется вывод о целесообразности укрепления статуса Комиссии.
В статье определяется место Евразийской экономической комиссии в системе наднациональных органов Евразийского экономического союза, обозначается ее структура. Анализируется порядок принятия Евразийской экономической комиссией решений, выступающих в качестве источника права ЕАЭС. Особое внимание уделяется механизму общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия при принятии таких решений. Формулируется вывод о целесообразности укрепления статуса Комиссии.

Аннотация
В статье рассматривается новый подход к понятию ценности в праве. Он заключается в том, что наряду с социальной, инструментальной и собственной ценностью права можно обозначить еще юридическую ценность права. Юридическая ценность права исследуется в статье применительно к теории власти.
В статье рассматривается новый подход к понятию ценности в праве. Он заключается в том, что наряду с социальной, инструментальной и собственной ценностью права можно обозначить еще юридическую ценность права. Юридическая ценность права исследуется в статье применительно к теории власти.

Аннотация
Статья посвящена исследованию правового пространства как одного из компонентов правовой реальности. На основе постклассической методологии делается вывод, что правовое пространство, представляя собой целостный комплекс правовых явлений, действий и событий, взаимосвязей и отношений, обусловленный объективными закономерностями развития человечества, осознанный и постоянно конструируемый (воссоздаваемый) индивидами, локальными сообществами и обществом в целом, который может использоваться для достижения определенных целей, удовлетворения потребностей и интересов или реализации притязаний, характеризует протяженность устремлений, творческой энергии и реальных правовых действий субъекта (индивида, локального сообщества, общества в целом, государства) в определенном пространственно-временном континууме и определяет границы бытия индивида в правовой реальности.
Статья посвящена исследованию правового пространства как одного из компонентов правовой реальности. На основе постклассической методологии делается вывод, что правовое пространство, представляя собой целостный комплекс правовых явлений, действий и событий, взаимосвязей и отношений, обусловленный объективными закономерностями развития человечества, осознанный и постоянно конструируемый (воссоздаваемый) индивидами, локальными сообществами и обществом в целом, который может использоваться для достижения определенных целей, удовлетворения потребностей и интересов или реализации притязаний, характеризует протяженность устремлений, творческой энергии и реальных правовых действий субъекта (индивида, локального сообщества, общества в целом, государства) в определенном пространственно-временном континууме и определяет границы бытия индивида в правовой реальности.

Аннотация
В статье исследуется общая телеология образования и справедливости. Выделяются тезисы, достойно представляющие проблему и подход к ее решению: 1) в земной жизни позитивно возможна лишь относительная справедливость, а справедливость абсолютную негативно гарантирует лишь смерть; 2) относительная справедливость адекватно выражается, воплощается, действует в образовании и посредством образования, в котором созидаются, хранятся и воспроизводятся субстанция человечности и ее сакральный Образ; 3) глобализм, навязывая американский проект профитного образования, разрушает субстанцию и Образ человечности, заменяя их неоязыческим варварством и наглой несправедливостью.
В статье исследуется общая телеология образования и справедливости. Выделяются тезисы, достойно представляющие проблему и подход к ее решению: 1) в земной жизни позитивно возможна лишь относительная справедливость, а справедливость абсолютную негативно гарантирует лишь смерть; 2) относительная справедливость адекватно выражается, воплощается, действует в образовании и посредством образования, в котором созидаются, хранятся и воспроизводятся субстанция человечности и ее сакральный Образ; 3) глобализм, навязывая американский проект профитного образования, разрушает субстанцию и Образ человечности, заменяя их неоязыческим варварством и наглой несправедливостью.

Аннотация
В статье рассматриваются основные акты федерального земельного законодательства, в которых получили дальнейшее развитие конституционные положения о балансе публичных и частных интересов в землепользовании. При этом констатируется, что за последнее десятилетие акты, обеспечивающие рациональность землепользования, не получили должного развития, а многие нормы (и несколько законов), принятые на рубеже ХХ—ХХI вв., утратили силу. В результате соотношение частных и публичных интересов в современном земельном законодательстве стало несколько иным, тогда как соответствующие конституционные положения обладают потенциалом для их дальнейшего развития.
В статье рассматриваются основные акты федерального земельного законодательства, в которых получили дальнейшее развитие конституционные положения о балансе публичных и частных интересов в землепользовании. При этом констатируется, что за последнее десятилетие акты, обеспечивающие рациональность землепользования, не получили должного развития, а многие нормы (и несколько законов), принятые на рубеже ХХ—ХХI вв., утратили силу. В результате соотношение частных и публичных интересов в современном земельном законодательстве стало несколько иным, тогда как соответствующие конституционные положения обладают потенциалом для их дальнейшего развития.

Аннотация
В статье в качестве объективного критерия разграничения частного и публичного права рассматривается характер интересов, закреплённых в нормах права. Автор предлагает определять публичное право как совокупность норм права, которые регламентируют модель поведения субъектов по осуществлению и охране не только государственных и общественных интересов, но и всего международного сообщества. Тогда как частное право рассматривается в работе как совокупность норм права, устанавливающих модель поведения субъектов по поводу реализации и защиты интересов физических и юридических лиц не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.
В статье в качестве объективного критерия разграничения частного и публичного права рассматривается характер интересов, закреплённых в нормах права. Автор предлагает определять публичное право как совокупность норм права, которые регламентируют модель поведения субъектов по осуществлению и охране не только государственных и общественных интересов, но и всего международного сообщества. Тогда как частное право рассматривается в работе как совокупность норм права, устанавливающих модель поведения субъектов по поводу реализации и защиты интересов физических и юридических лиц не только на внутригосударственном, но и на международном уровне.

Аннотация
В статье подчеркивается, что весьма часто права налогоплательщика требуют защиты в связи с неправильной юридической квалификацией сделок, совершенных налогоплательщиком. Недостатки в квалификации сделок имеют место в деятельности налоговых органы и судов.
В статье подчеркивается, что весьма часто права налогоплательщика требуют защиты в связи с неправильной юридической квалификацией сделок, совершенных налогоплательщиком. Недостатки в квалификации сделок имеют место в деятельности налоговых органы и судов.

Аннотация
В предлагаемой статье анализируются подходы, используемые для дифференциации вертикальных системно-структурных подразделений цивилистической отрасли права. Делается вывод, что проблемами выделения субординационных системно-структурных объединений гражданско-правовых норм являются недостаточное количество их наименований, отсутствие четких унифицированных классификационных критериев их разграничения, а также недостаточная изученность соотношения «традиционных» системно-структурных компонентов с «инструментальными» системно-структурными составляющими гражданского права.
В предлагаемой статье анализируются подходы, используемые для дифференциации вертикальных системно-структурных подразделений цивилистической отрасли права. Делается вывод, что проблемами выделения субординационных системно-структурных объединений гражданско-правовых норм являются недостаточное количество их наименований, отсутствие четких унифицированных классификационных критериев их разграничения, а также недостаточная изученность соотношения «традиционных» системно-структурных компонентов с «инструментальными» системно-структурными составляющими гражданского права.

Аннотация
Настоящая статья посвящена теоретическим проблемам формирования ведущего слоя общества в условиях демократического государства. Зарубежный опыт показывает, что внутренняя политика демократического государства направлена на поддержание стратификации и дифференциации общества, исходя из необходимости обеспечения соответствующих механизмов государственного управления. Подобная практика связана с предоставлением властных полномочий государственным служащим, представителям судебной власти, сотрудникам правоохранительных органов и пр.
Настоящая статья посвящена теоретическим проблемам формирования ведущего слоя общества в условиях демократического государства. Зарубежный опыт показывает, что внутренняя политика демократического государства направлена на поддержание стратификации и дифференциации общества, исходя из необходимости обеспечения соответствующих механизмов государственного управления. Подобная практика связана с предоставлением властных полномочий государственным служащим, представителям судебной власти, сотрудникам правоохранительных органов и пр.

Аннотация
В статье рассматриваются основные тенденции развития миграционного законодательства в федеративных государствах, особое внимание уделяется современному состоянию правового регулирования адаптации и интеграции мигрантов, и на основе соответствующего Канадского опыта предлагаются перспективные направления его использования в Российской Федерации. Анализируются вопросы разграничения полномочий между различными уровнями публичной власти в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан в федеративном государстве. Исследуются проблемы правового регулирования процессов адаптации и интеграции иностранных граждан, соотношение правовых механизмов, используемых для привлечения квалифицированных иностранных специалистов. Приоритетным направлением развития законодательного регулирования иммиграционной политики в Российской Федерации автор видит необходимость более четкого разграничения полномочий между различными уровнями публичной власти в области адаптации и интеграции мигрантов, принимая во внимание специфику экономического развития, исторических, демографических и других местных условий каждого из субъектов РФ для наиболее эффективного привлечения и использования на их территории внешних миграционных ресурсов.
В статье рассматриваются основные тенденции развития миграционного законодательства в федеративных государствах, особое внимание уделяется современному состоянию правового регулирования адаптации и интеграции мигрантов, и на основе соответствующего Канадского опыта предлагаются перспективные направления его использования в Российской Федерации. Анализируются вопросы разграничения полномочий между различными уровнями публичной власти в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан в федеративном государстве. Исследуются проблемы правового регулирования процессов адаптации и интеграции иностранных граждан, соотношение правовых механизмов, используемых для привлечения квалифицированных иностранных специалистов. Приоритетным направлением развития законодательного регулирования иммиграционной политики в Российской Федерации автор видит необходимость более четкого разграничения полномочий между различными уровнями публичной власти в области адаптации и интеграции мигрантов, принимая во внимание специфику экономического развития, исторических, демографических и других местных условий каждого из субъектов РФ для наиболее эффективного привлечения и использования на их территории внешних миграционных ресурсов.

Аннотация
В статье анализируется запрет заемного труда в РФ и проблемы правового регулирования нетипичных форм занятости, в частности, по договору о предоставлении труда работников (персонала).
В статье анализируется запрет заемного труда в РФ и проблемы правового регулирования нетипичных форм занятости, в частности, по договору о предоставлении труда работников (персонала).

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с регламентацией административно-правовой ответственности субъектов трудовых отношений за уклонение от заключения трудового договора. Вниманию читателей предлагается авторское понимание форм нелегальной занятости. По итогам правового анализа рассматриваемого вопроса обосновывается необходимость совершенствования действующего трудового законодательства в части проведения внеплановых инспекционных проверок.
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с регламентацией административно-правовой ответственности субъектов трудовых отношений за уклонение от заключения трудового договора. Вниманию читателей предлагается авторское понимание форм нелегальной занятости. По итогам правового анализа рассматриваемого вопроса обосновывается необходимость совершенствования действующего трудового законодательства в части проведения внеплановых инспекционных проверок.

Аннотация
Предметом настоящего исследования является рассмотрение законодательной конструкции уголовно-правовой защиты свободы конкуренции, её роли и значения для экономического развития общества.
Предметом настоящего исследования является рассмотрение законодательной конструкции уголовно-правовой защиты свободы конкуренции, её роли и значения для экономического развития общества.

Аннотация
Статья посвящена дискуссионным проблемам объекта преступления, сформулированного в ст. 2351 УК. В ней автором определяется родовой, видовой, непосредственный объект и предмет незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий.
Статья посвящена дискуссионным проблемам объекта преступления, сформулированного в ст. 2351 УК. В ней автором определяется родовой, видовой, непосредственный объект и предмет незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы целесообразности использования такого приема законодательной техники как дефинирование при конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления. Приводятся основные требования, предъявляемые к формулированию определений, а также способы изложения дефиниций в тексте уголовного закона.
В статье рассматриваются вопросы целесообразности использования такого приема законодательной техники как дефинирование при конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления. Приводятся основные требования, предъявляемые к формулированию определений, а также способы изложения дефиниций в тексте уголовного закона.

Аннотация
В работе рассматриваются теоретические вопросы преступлений и правонарушений в сфере денежного обращения. Исследовано понятие денежного обращения, дана краткая характеристика основных видов правонарушений и преступлений в данной сфере. Авторы указывают, что ответственность за нарушение порядка денежного обращения и расчетов предусмотрена административным, гражданским, финансовым и уголовным законодательством. Приведена систематизация основных правовых норм, относящихся к преступлениям и правонарушениям в данной сфере. Определено понятие категории денежное обращение и его роль в экономической и юридической науке. Также категория денежное обращение рассмотрена с позиции Конституционного Суда РФ. Рассмотрены особенности наличного и безналичного денежного обращения, а также понятие денежный оборот. Авторами рассматриваются основания финансовой ответственности и ее отличие от административной и уголовной ответственности. Авторы указывают, что основная отличительна черта финансовой ответственности — правовосстановительный характер. Авторы отмечают, что, учитывая важность сферы денежного обращения, ее огромное значение для экономики, для решения социальных задач, а также в целях обеспечения финансовой стабильности государства, необходимо и целесообразно развивать институт государственно-правового принуждения в сфере денежного обращения, расширять и систематизировать его содержание.
В работе рассматриваются теоретические вопросы преступлений и правонарушений в сфере денежного обращения. Исследовано понятие денежного обращения, дана краткая характеристика основных видов правонарушений и преступлений в данной сфере. Авторы указывают, что ответственность за нарушение порядка денежного обращения и расчетов предусмотрена административным, гражданским, финансовым и уголовным законодательством. Приведена систематизация основных правовых норм, относящихся к преступлениям и правонарушениям в данной сфере. Определено понятие категории денежное обращение и его роль в экономической и юридической науке. Также категория денежное обращение рассмотрена с позиции Конституционного Суда РФ. Рассмотрены особенности наличного и безналичного денежного обращения, а также понятие денежный оборот. Авторами рассматриваются основания финансовой ответственности и ее отличие от административной и уголовной ответственности. Авторы указывают, что основная отличительна черта финансовой ответственности — правовосстановительный характер. Авторы отмечают, что, учитывая важность сферы денежного обращения, ее огромное значение для экономики, для решения социальных задач, а также в целях обеспечения финансовой стабильности государства, необходимо и целесообразно развивать институт государственно-правового принуждения в сфере денежного обращения, расширять и систематизировать его содержание.

Аннотация
Дана общая характеристика долговременных изменений криминальной ситуации в России 2000—2010-х гг. По аналогии с понятием «новая экономическая реальность», используемым для характеристики современных условий национального хозяйственного развития, предложено понятие «новая криминальная реальность». Речь идет, с одной стороны, о завершении преодоления катастрофических последствий трансформационного кризиса 1990-х гг. (возвращение криминальных убийств к уровню 1980-х гг., спад угроз терроризма), а с другой стороны, — о росте значения новых криминальных вызовов и угроз. Важнейшие среди этих новых вызовов и угроз — киберпреступность, преступность мигрантов и институциональная коррупция. Подчеркнута экономическая детерминированность новых криминальных угроз и вызовов, рост которых связан не столько с провалами деятельности МВД, сколько с системными трансформациями социально-экономических институтов в России и во всем мире. В статье использованы данные ведомственной статистики МВД России.
Дана общая характеристика долговременных изменений криминальной ситуации в России 2000—2010-х гг. По аналогии с понятием «новая экономическая реальность», используемым для характеристики современных условий национального хозяйственного развития, предложено понятие «новая криминальная реальность». Речь идет, с одной стороны, о завершении преодоления катастрофических последствий трансформационного кризиса 1990-х гг. (возвращение криминальных убийств к уровню 1980-х гг., спад угроз терроризма), а с другой стороны, — о росте значения новых криминальных вызовов и угроз. Важнейшие среди этих новых вызовов и угроз — киберпреступность, преступность мигрантов и институциональная коррупция. Подчеркнута экономическая детерминированность новых криминальных угроз и вызовов, рост которых связан не столько с провалами деятельности МВД, сколько с системными трансформациями социально-экономических институтов в России и во всем мире. В статье использованы данные ведомственной статистики МВД России.

Аннотация
В статье представлены основные направления и источники финансирования террористических структур в мире и на Северном Кавказе. Показана их обусловленность процессами глобализации экономики и переходом террористических групп к сетевым принципам организации. Представлена объемная картина трансформации финансирования сетевых террористических группировок на Северном Кавказе, заключающаяся в сокращении поступлений из внешних источников и усилении внутренней финансовой подпитки терроризма, диверсификации внутренних источников, развитии системы тотального вымогательства, обосновываемого в качестве так называемого «налога на джихад».
В статье представлены основные направления и источники финансирования террористических структур в мире и на Северном Кавказе. Показана их обусловленность процессами глобализации экономики и переходом террористических групп к сетевым принципам организации. Представлена объемная картина трансформации финансирования сетевых террористических группировок на Северном Кавказе, заключающаяся в сокращении поступлений из внешних источников и усилении внутренней финансовой подпитки терроризма, диверсификации внутренних источников, развитии системы тотального вымогательства, обосновываемого в качестве так называемого «налога на джихад».

Аннотация
Сложности противодействия торговле людьми обусловлены не только широкомасштабным распространением новых форм торговли людьми (помимо сексуальной эксплуатации): принудительного труда, попрошайничества, принуждения к суррогатному материнству, трансплантации органов и тканей, принудительного усыновления (удочерения), использования в вооруженных формированиях, но и сложностями квалификации преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ.
Сложности противодействия торговле людьми обусловлены не только широкомасштабным распространением новых форм торговли людьми (помимо сексуальной эксплуатации): принудительного труда, попрошайничества, принуждения к суррогатному материнству, трансплантации органов и тканей, принудительного усыновления (удочерения), использования в вооруженных формированиях, но и сложностями квалификации преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ.

Аннотация
Мошенничество в товарно-кредитной сфере рассмотрено в данной статье в качестве самостоятельной группы преступлений. В нее входят деяния, наносящие существенный ущерб товарно-кредитным отношениям. В статье дано авторское определение криминологической характеристики мошенничества в товарно-кредитной сфере, определены и охарактеризованы количественные и качественные характеристики анализируемого вида преступления.
Мошенничество в товарно-кредитной сфере рассмотрено в данной статье в качестве самостоятельной группы преступлений. В нее входят деяния, наносящие существенный ущерб товарно-кредитным отношениям. В статье дано авторское определение криминологической характеристики мошенничества в товарно-кредитной сфере, определены и охарактеризованы количественные и качественные характеристики анализируемого вида преступления.

Аннотация
В статье рассматриваются причины значительного сокращения уголовных дел о налоговых преступлениях, направленных в суд с обвинительным заключением, и низкого уровня возмещения ущерба, причиненного данной категорией преступлений, вносятся конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства для изменения ситуации.
В статье рассматриваются причины значительного сокращения уголовных дел о налоговых преступлениях, направленных в суд с обвинительным заключением, и низкого уровня возмещения ущерба, причиненного данной категорией преступлений, вносятся конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства для изменения ситуации.

Аннотация
В статье рассматривается процедура оценки доказательств в современном российском уголовном процессе в несколько необычном контексте. С одной стороны, отмечая историческую преемственность законодательства, автор обращает внимание на достаточно широкие пределы свободы оценки доказательств, он говорит о «безграничных» возможностях правоприменителя в этом вопросе: в его силах применить дискрецию в том объеме, который необходим по конкретному делу. С другой стороны, анализ отдельных норм УПК РФ и, прежде всего, его ст. 75 свидетельствует о существовании ограничений. К их числу относятся: необходимость соблюдения принципа законности, установления объективной истины по делу, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, ну и, наконец, психолого-субъективные факторы, которые превращают должностное лицо в раба своих эмоций, проявлений отдельных личностных черт. Автором для ухода от опасностей, вызванных этой неоднозначной ситуацией, предлагается законодательно сформулировать уголовно-процессуальный принцип справедливости с упором на правозащитную функцию судьи, прокурора, следователя и дознавателя.
В статье рассматривается процедура оценки доказательств в современном российском уголовном процессе в несколько необычном контексте. С одной стороны, отмечая историческую преемственность законодательства, автор обращает внимание на достаточно широкие пределы свободы оценки доказательств, он говорит о «безграничных» возможностях правоприменителя в этом вопросе: в его силах применить дискрецию в том объеме, который необходим по конкретному делу. С другой стороны, анализ отдельных норм УПК РФ и, прежде всего, его ст. 75 свидетельствует о существовании ограничений. К их числу относятся: необходимость соблюдения принципа законности, установления объективной истины по делу, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, ну и, наконец, психолого-субъективные факторы, которые превращают должностное лицо в раба своих эмоций, проявлений отдельных личностных черт. Автором для ухода от опасностей, вызванных этой неоднозначной ситуацией, предлагается законодательно сформулировать уголовно-процессуальный принцип справедливости с упором на правозащитную функцию судьи, прокурора, следователя и дознавателя.

Аннотация
В статье аргументируется необходимость формирования качественно нового криминалистического учения о человеке как комплексного знания о способах и методах получения криминалистически значимой информации, источником которой является человек и человеческая деятельность. Обозначены основные научные категории — предмет, научные основы, задачи и структура криминалистического учения о человеке как частной криминалистической теории.
В статье аргументируется необходимость формирования качественно нового криминалистического учения о человеке как комплексного знания о способах и методах получения криминалистически значимой информации, источником которой является человек и человеческая деятельность. Обозначены основные научные категории — предмет, научные основы, задачи и структура криминалистического учения о человеке как частной криминалистической теории.

Аннотация
В статье рассматриваются особенности содержания предмета деятельности прокурора. Предлагается рассматривать предмет ненадзорной деятельности прокурора в связи с предметом надзора прокурора и как сложную комплексную категорию. Определены частные предметы деятельности прокурора в гражданском и административном судопроизводстве.
В статье рассматриваются особенности содержания предмета деятельности прокурора. Предлагается рассматривать предмет ненадзорной деятельности прокурора в связи с предметом надзора прокурора и как сложную комплексную категорию. Определены частные предметы деятельности прокурора в гражданском и административном судопроизводстве.

Аннотация
В предлагаемой статье рассматривается жизнь и научное творчество одного из самых видных, спорных и противоречивых философов и правоведов Германии конца XIX—XX вв. Карла Шмитта. Его политико-правовые взгляды формировались в сфере противостояния и взаимодействия науки и политики. Шмитт преподавал не столько юриспруденцию, сколько политическую науку. Политика органично входила во все читаемые им правовые курсы. Особый акцент делается на отношении Шмитта к демократии и Веймарской конституции.
В предлагаемой статье рассматривается жизнь и научное творчество одного из самых видных, спорных и противоречивых философов и правоведов Германии конца XIX—XX вв. Карла Шмитта. Его политико-правовые взгляды формировались в сфере противостояния и взаимодействия науки и политики. Шмитт преподавал не столько юриспруденцию, сколько политическую науку. Политика органично входила во все читаемые им правовые курсы. Особый акцент делается на отношении Шмитта к демократии и Веймарской конституции.

Аннотация
Авторы аннотации излагают основные положения монографии И.Н. Ившиной «Создание федеративного государства». Авторы отмечают актуальность темы исследования, оригинальность авторского подхода, научную новизну основных положений монографии. Особый интерес представляет фактологический материал работы. Авторы полемизируют с И.Н. Ившиной по вопросу причин образования федеративных государств.
Авторы аннотации излагают основные положения монографии И.Н. Ившиной «Создание федеративного государства». Авторы отмечают актуальность темы исследования, оригинальность авторского подхода, научную новизну основных положений монографии. Особый интерес представляет фактологический материал работы. Авторы полемизируют с И.Н. Ившиной по вопросу причин образования федеративных государств.

Аннотация
Рецензия посвящена монографии Олега Николаевича Бибика, в которой исследованы актуальные проблемы понимания взаимодействия и взаимовлияния культуры, уголовного права и криминологии и представлены новые трактовки уголовно-правовых понятий и институтов, основанные на культурно-исторической психологии.
Рецензия посвящена монографии Олега Николаевича Бибика, в которой исследованы актуальные проблемы понимания взаимодействия и взаимовлияния культуры, уголовного права и криминологии и представлены новые трактовки уголовно-правовых понятий и институтов, основанные на культурно-исторической психологии.

russianjls.ru


